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文檔簡介

1、初論行政公訴創(chuàng)制與發(fā)展(1)【摘要】行政公訴是一種檢察官針對侵犯公共利益的違法行政 行為而提起的訴訟類型,從國外行政公訴的發(fā)展過程看,這 種訴訟之所以由檢察官提起,是基于其公益代表人角色的定 位;行政公訴能夠彌補傳統(tǒng)行政訴訟僅僅由利害關系人發(fā)動 的局限,從而更有利于公共利益的維護;同時,這一制度也 填補了審判權監(jiān)督行政權時“不告不理”的空白,有利于檢 察權配合審判權以實現對行政權的監(jiān)督。【關鍵詞】行政公訴;公共利益;檢察官;監(jiān)督當公共利益受到侵犯時,由公民個人以其弱小的勢力提 起行政公益訴訟與強大的政府公力相對抗而尋求救濟,這在 公力救濟不發(fā)迗的背景下還情有可原,但當檢察官作為公共 利益代表人

2、的勢力發(fā)展到足夠強大時,其就應當作為維護公 益、控制約束政府行為的主導力量。當然,檢察官提起行政 公訴無須以剝奪公民的訴權為前提。深入考察國外的行政公 訴制度不難發(fā)現,這一制度基于檢察官的公益代表人身份而 產生,它彌補了傳統(tǒng)行政訴訟對公共利益保護不力的缺陷, 并強化了檢察權、司法權對行政權的監(jiān)督。一、檢察官定位公益代表人催生行政公訴檢察制度從誕 生發(fā)展至今,不同國家的檢察制度都有其自身特質,但其社會公益代表、法律守護人的身份和客觀超然的地位卻是一致的,這一點在大陸法系國家表現得尤為明顯。檢察官一般站 在客觀立場,追求案件事實真相,審查案件并進行訴訟,同 時兼顧方方面面的利益,處于利益衡量的中樞

3、地位。檢察官 負有客觀、中立、全面維護公共利益的義務,是社會正義的 探求者、追尋者和實現者,也是公共利益的最終弘揚者。客 觀、公正是檢察官活動的基本原則,也是現代檢察制度發(fā)展 的必然要求。1.檢察官產生伊始是國王利益的代言人,但隨 其發(fā)展,逐漸演變?yōu)閲液凸怖娴拇砣?。法國是現代 意義上檢察制度的發(fā)源地,13世紀以后,法國國王設立代理 人職位,代理國王辦理私人事務,并可以代表國王在法院提 起民事訴訟,隨著刑罰觀念的發(fā)展和王權的擴張,國王代理 官開始參與追訴并逐漸擴大其追訴權的范圍。到法國大革命 初期,上述國王代理官已經演變?yōu)楣娲砣思礄z察官,成 為國家官員的一種,在刑事案件的審理中獨占了

4、公訴權,以 國家公訴人身份對罪犯提起訴訟,并且有指揮監(jiān)督預審法官 和執(zhí)行判決的權限,負責維持公共秩序,維護公共利益。1 “法語中檢察官一詞的procureur,其法源就出自前述的 國王代理官。正如這一法源所表示的那樣,procureur不僅 指追訴官而且也指公益代表人。2”英國檢察制度也是從 國王的法律代理人演化而來的。從公元13世紀開始,英王 開始派律師代替他起訴。1461年,國王律師更名為總檢察長, 同時設置“國王的辯護人”,15 15年,國王的辯護人更名為副總檢察長。之后,世界大多數國家相繼建立了自己的檢察 制度,但在內在品質上,都具有了國家公訴人和公益代表人 的身份定位。在德國,檢察官

5、居于“法之看守人”的地位, 具有實現并維持法治國家之歷史性、社會性的意義。3沙 皇俄國檢察官甚至被稱為“沙皇的眼睛”,是國家的訴訟代表 也是法律的守護神。從檢察制度的起源和發(fā)展上看,無論是 英美法系國家,還是大陸法系國家,都把維護國家利益、公 共利益作為檢察官的核心價值理念。正如美國辛普森一案的 辯護律師德肖維茨所說:“他們代表的是法律與秩序、他們 代表受害者與人民或者州政府、他們抗訴罪人_至少在大 部分的情況下是這樣的。他們是公仆;他們站在真理與天使 的那一邊。42.檢察官公益代表人的角色突出體現在刑事 領域。我們注意到,盡管檢察官最早是國王的民事利益代理 人,但是其得到迅速發(fā)展并最終確立國

6、家權力結構中國家和 公共利益代言人的地位,還是得益于檢察官在刑事領域發(fā)揮 的重要作用。在刑事訴訟領域,檢察官是公益的代表,是以 社會公益的名義進行訴訟活動。但由于檢察機關不是這種公 訴權的所有人,因此不能像民事訴訟中的原告那樣任意處分 它,而是得站在客觀公正的立場上進行行使。檢察官發(fā)現被 告人不應當起訴的,就不應提起控訴;已經提起的控訴有錯 誤的,檢察官就應當通過撤回、追加或變更起訴等方式予以 更正。檢察官客觀公正的維護公共利益在大陸法國家自不待 言,即使在英美法國家也有很好的實現。如在英國,普通法 判例和律師行為守則均規(guī)定檢察官不能不惜代價地謀求勝 訴。控方律師對被告人負有公正義務并應當公正

7、行事。英國 法官阿沃瑞先生指出,檢察官不應當追求不利于被告人的裁 決,他們應該進入協(xié)助實現正義的執(zhí)法者的角色。英國現行 的律師行為守則規(guī)定,控方律師不應當千方百計地試 獲得定罪,他不應當把自己視為一方當事人出庭。他應當公 正無偏地向法庭展現構成控訴案件的全部事實,并應當在本 案可能出現的所有法律問題上協(xié)助法庭。在加拿大,檢察官 不是一個律師而是一個“司法官員”,他負有客觀公正行事 的義務。5加拿大最高法院的蘭德法官指出:“刑事訴訟的 目的不是獲得定罪,而是在陪審團面前提出檢察官考慮的與 被控為罪犯的內容相關的可信證據。檢察官有責任保證所有 因素的可獲得性法律證據被提出:它應被施加其合法力量而

8、被堅定地執(zhí)行,但它也必須被公平地執(zhí)行。檢察官的角色排 除了任何贏和輸的觀點,其功能不是像民事訴訟帶有較大的 個人責任性色彩,其所肩負的而是一種公眾責任。他們應懷 著一種對司法程序正直、嚴肅、公正的堅固信念而有效執(zhí)行。” 63.檢察官公益代表人角色貫穿于刑事、民事和行政訴訟領域,成為構建行政公訴的源動力。盡管國外的檢察官主要 在刑事領域發(fā)揮作用,但其從來都沒有放棄過在民事、行政 領域維護公共利益的功能,民事公訴、行政公訴就是檢察官維護被侵害公益的法定形式。尤其是進入現代以來,涉及國 家和公共利益的糾紛案件空前地增多,在此背景下,國家本 位與社會本位的思潮開始超越個人本位主義的傳統(tǒng)思想,體 現到民

9、事和行政訴訟環(huán)節(jié),個人權利自治的思想開始和公序 良俗原則相結合,相應地檢察官在維護公益方面的地位和作 用開始加強。檢察官作為“最高法律秩序和道德的代表者”, 在一些國家的民事、行政訴訟領域過去已經發(fā)揮作用的,將 更加廣泛和深入地去保護公共利益,而過去尚未介入民事、 行政訴訟中的國家,也開始逐步建立涉及國家利益和公共利 益的民事公訴和行政公訴制度。截止目前,世界上很多數國 家的法律都有檢察機關提起或者參與民事、行政訴訟的條款 例如美國、英國、法國、德國、日本、意大利、俄羅斯、羅 馬尼亞、保加利亞、波蘭、南斯拉夫、阿爾巴尼亞、蒙古、 越南、朝鮮、秘魯、比利時、希臘、瑞典、瑞士、澳大利亞、 巴西、阿

10、根廷、芬蘭、委內瑞拉、哥斯迗黎加、斯里蘭卡、 布隆迪、烏干迗、突尼斯等國,都在法律或判例中規(guī)定有檢 察機關提起或參與民事、行政訴訟的內容。7二、行政公訴彌補行政訴訟的制度缺陷行政訴訟的產生 在于給民眾一個救濟渠道,一旦受人民委托從事公共事務的 政府反過來侵犯公民合法權利,人民就可以訴諸法院,要求 司法對行政違法行為予以審判。這里面存在一個利益的權衡 也是一場力量的博弈。民眾可以在多大程度上把行政行為告 上法庭,使自己的合法權益得到救濟,同時又不影響政府高 效有序地履行政府職能。這就產生了行政訴訟的原告資格問 題,這一范圍的大小體現行政權與司法權利益均衡的結果。 如英國行政法最初認為:法院可以駁

11、回“在最早階段就能看 出司法復審申請人根本沒有利害關系,或沒有足夠利害關系 的案件”,以便“防止好管閑事者、狂熱者和其他惡作劇者 的濫用”。8法院還認為不對救濟進行限制,法院將會被訴 訟所淹沒,并且“沒有個人權利爭議的各方當事人也不能把 案件的辯論進行的美好”。9早期的立法者認為,不對原告 資格進行限制的話,那么就會妨礙行政機關的工作,削弱行 政效率。10這一階段行政訴訟在原告資格上規(guī)定比較嚴格 “法律上利害關系”理論是這一時期的主流學說,此學說以 “權利”是否受到侵害,作為判斷個人是否享有排除違法行 政請求權的根據。法國行政法通說認為“可以肯定,起訴人 與被訴行政行為的利害關系是原告資格的真

12、正內容”。11 明治時期的日本行政訴訟法將原告資格限定為“由于行政廳 的違法處分,其權利受到損毀者”。將“權利直接損害”與 否作為行政訴訟原告資格的判斷標準,其缺陷是十分明顯的 尤其不適應民權張揚和公共利益增加的當今社會發(fā)展趨勢, 也忽略了檢察官在國家權力結構中具有公共利益代表人的 重要作用。隨后,人們逐漸認識到作為公法的行政法“倘若 限制公民在權利受到侵害時才起訴,不僅混淆公法關系和私 法關系的性質,而且過分束縛法院對公共機構違法行為的監(jiān) 督,不符合現代行政法之發(fā)展趨勢”。12英國法官也認識 到“法律必須設法給沒有利害關系或沒有直接利害關系的居 民找到一個位置,以便防止政府內部的不法行為,否

13、則沒有 人能有資格反對這種不法行為”。13于是,1 977年英國最 高法院規(guī)則在修改后的第53號命令第3條規(guī)則第5款中規(guī)定 申請司法審查的起訴資格如下:“申請司法審查必須根據法 院的規(guī)則得到高等法院的同意。高等法院不能同意,除非法 院認為申請人對于申訴事項具有足夠的利益?!?m這個規(guī) 定代表著“利益受到影響”標準開始在行政訴訟中萌芽并逐 漸站穩(wěn)腳跟。美國、日本等國家也相繼做出調整,美國“行 政法上的任何方面都沒有有關原告資格方面的法律變化迅 速。在最近幾年,原告資格的欄桿大大降低了。在過去的十 年中,過去通行的嚴格限制原告資格的觀念讓位了,代之而 起的是正在發(fā)展中的觀念日益頻繁地打開了司法復審

14、行政 行為的大門”,15根據國會法律,原告資格標準為原告須 受到侵害或不利影響,即原告須為利害關系當事人。美國法 院通過解釋憲法和法律,通過裁決爭端,形成自己的原告資 格規(guī)則。原告資格的標準是受不利之影響,即以“利益范e 為標準。根據該標準,“當事人的利益,不需要是法律特別 規(guī)定或特別保護的利益,只要有可能主張?zhí)幱诜梢?guī)定的或調整的利益范圍之內,在這種利益受到侵害時,就可請求司法保護。16這種調整使得過去和違法行政行為沒有直接利 害關系的公民、非政府組織、檢察官開始有權提起訴訟,原 來的那種行政訴訟受案范圍過于狹隘、原告資格限制過嚴的 局面得到改善,沒有直接利害關系人的公共利益開始走入行 政訴

15、訟救濟的視野。行政公訴制度從無到有,從弱小到壯大, 從個別到普及,這一發(fā)展歷程顯示出來公民對公共利益保護 的覺醒,彌補了傳統(tǒng)行政訴訟中對公共利益受損漠不關心的 制度缺陷,使公共利益開始得到公力的有效保護。在西方國 家,行政公訴制度十分重要,有的國家甚至是一種啟動行政 公益訴訟的唯一渠道,有的是一種前置程序,有的則是檢察 官、公民、非政府組織均可啟動行政公益訴訟。在英國,檢 察總長壟斷了對公共利益的保護,民眾只有通過向檢察總長 申請,經過檢察總長的同意,才能對侵害公益的違法行政行 為提起訴訟。英國檢察總長提起的行政公訴對于公共利益的 保護十分寬泛,雖然在1978年的法院規(guī)則中有這樣的 規(guī)定:“起

16、訴權的驗證方法是申請人必須是在與申請有關的 問題上有充分利益”,這一看似與以往對原告資格限制并無 差異的規(guī)定,卻由法官對一則案例所作的說明與解釋,使得 該條款對于英國行政公訴的范圍規(guī)定大大拓寬了。丹寧法官 通過英國國會議員布萊克本先生的案例加以說明:布萊克本 先生跑到英國上訴法院說某街區(qū)的許多商店都在出售色情 讀物,而警察局在處理案件中有拖延,出于對其孩子的關心,他欲起訴警察局,要求他們采取行動,而警察局長以其沒有 充分利益為由反對起訴。但是,丹寧法官認為:“如果公共 權力機構犯了誤用權力罪,誰可以來法院起訴?布萊克本先 生是倫敦市民,他的妻子是納稅人,他的兒子可能因看色情 讀物而受不良影響,

17、如果他沒有充分利益,那么,倫敦的任 何其他公民也就沒有這種利益,每個有責任感的公民都有權 利確保法律得到實施,這本身就是他為確保法律得到實施而 要求法院頒發(fā)調卷令、訓令時的充分利益”。17即使是在 “私人檢察長”制度盛行而導致公民提起行政公益訴訟極為 發(fā)迗的美國,檢察官提起行政公訴仍然是極其重要乃至于某 些法律規(guī)定的首要選擇。xx年4月2日美國聯邦最高法院以 五比四結果對“馬薩諸塞等州訴國家環(huán)保署案”作出裁決, 裁決原告資格成立。此案原告是馬薩諸塞州、加州等十余個 州政府的檢察官,連同“地球之友”、“綠色和平”等十來 個環(huán)保組織,起訴國家環(huán)保署在汽車尾氣排放的管制上不作 為。聯邦最高法院的四位

18、保守派法官的反對意見,也集中在 原告的起訴資格上:原告不是直接受傷害者,不具備起訴資 格。聯邦最高法院的多數意見認定,馬薩諸塞州的清潔空氣 立法和管制,由于聯邦環(huán)保署的不作為而受到傷害,因此馬 薩諸塞州是具備起訴資格的。而在20多個原告組織中,只 要有一個被認定具備起訴資格,此案就能成立。于是,此案 不存在起訴資格的障礙,最高法院作出了對原告有利的裁定,此案的勝訴被稱為美國近年重要的對環(huán)保問題影響最大的 案件。三、行政公訴重在監(jiān)督行政權行政權是國家權力中最具 主動性的部分,與公民的關系也最為直接。一切有權力的人 都容易濫用權力。隨著國家對社會生活的全面介入,公民權 利遭受行政權的不法侵害實屬難

19、免。面對強大的行政權,若 缺少完善的司法救濟渠道,對公民合法權利的保護和對行政 權濫用的控制都是不可能做到的。因此自自然法思想家以來 以權力制約權力始終被看著監(jiān)督和控制公權力的一個極其 有效的手段?,F代國家的檢察官作為公共利益代表人介入行 政公益訴訟,在更加有利于公共利益保護的同時,更重要的 是,這一制度改變了過去只有個人提出行政訴訟,以個人弱 小力量對抗作出違法行政行為的強大政府力量的不對稱局 面,而由檢察官出面作為公力部門對抗政府的違法行政行 為,這樣去取得的效果將更佳。“檢察機關提起行政公訴的 根本意義不僅僅在于對法院的監(jiān)督,而更主要的是在于對政 府活動的監(jiān)督”。18 1.英美法系檢察官

20、直接提起行政公訴 來強化對行政權的監(jiān)督。行政公訴在英國也被稱為“以公法 名義保護私權之訴”,指檢察總長為阻止某種違法在別人要 求禁止令或宣告令或同時請求這兩種救濟時而提起的訴訟。 根據英國行政法規(guī)定:“檢察長的職責是保護國家和公共利 益,為保護國家和公共利益,檢察長有責任代表公共利益監(jiān) 督行政機關的行為并提起訴訟?!比绻矙C構超越了議會 法律授予它的權力范圍,但是沒有對任何個人造成損害,也 不會立刻發(fā)生危害或者造成不可挽回的后果,只有檢察官才 能代表國家向法院起訴,法律授權給予檢察官,以防止該公 共當局的越權?!疤貏e救濟不僅是為了私人利益,而且是為 了公共利益而存在,它是公法制度的核心。檢察

21、總長也能按 照公共利益的需要行動”。19司法實踐中,總檢察長有權 參加涉及到公共權利和利益并受到頒布訓誡令或宣誓保護 的行政訴訟案件;檢察官參加法院審理有關選舉權的案件; 總檢察長有權參加因公共機構的越權行為而損害公民權益 和社會公共利益的行政訴訟案件;總檢察長對于公民告發(fā)的 行政訴訟案件,經核實以后可以授權公民以總檢察長的名義 提起行政訴訟。美國為了監(jiān)督行政權又不至于因司法權的濫 用而影響行政權,法律規(guī)定在不存在行政違法糾紛的時候, 國會不能授權任何人提起訴訟,以決定法律是否違憲或官吏 的行為是否越權。但是在出現官吏的違法行為時,為了制止 這種違法行為,國會可以授權一個公共官吏,例如檢察總長

22、, 主張公共利益提起訴訟,這就為美國檢察官大量參與涉及公 益的行政訴訟奠定了基礎。美國行政公訴多以總檢察長名義 提起,總檢察長是美國政府、各州政府的首席法律官員,是 聯邦政府和州政府機構及立法機關的法律顧問和公共利益 的代表。美國法第28卷第518條第2款明確規(guī)定:“聯邦總 檢察長可參與爭議他認為美國的利益要求他參與以及認為 美國感興趣的任何民事或行政案件。”最高法院判例也確定 了一些重要的原則,如“無論什么時候,被指控的行為影響 到整個國家利益,涉及到憲法要求關心的國家事務,或涉及 到國家有確保全體公民平等權利的義務等,聯邦總檢察長都 有權提起民事、行政甚至刑事訴訟。20”這一規(guī)定在美國 的

23、反欺騙法、反壟斷法和環(huán)境保護法中都有具體體現,而且 制定了相應的規(guī)范程序。212.大陸法系國家的檢察官通 過參與行政訴訟、上訴等方式監(jiān)督違背公益的違法行政行為。 盡管德國最早建立行政公訴制度,19世紀末德國巴伐利亞邦 于行政法院內設立檢察官,負責對政府活動的違法行為提起 行政公訴。22但在現代德國,檢察官直接提起的行政公訴 制度演變?yōu)闄z察官參與行政訴訟來實現對行政權的監(jiān)督。德 國行政法院法第35條第一款規(guī)定:“在聯邦行政法院中 設有一名檢察官,為維護公益,該檢察官可以參與在聯邦行 政法院中的任何訴訟。但不包含紀律懲罰審判庭的案件以及 軍事審判庭的案件。該聯邦行政法院檢察官聽命于政府?!?對于行

24、政法院違背公益的判決,不論原、被告是否同意,參 與訴訟的檢察官有權徑自提起上訴,要求變更。23該法第 36條第一款又規(guī)定:“根據州政府法規(guī)規(guī)定的準則,高等行政 法院或行政法院內各設一名公益代表人,可一般或就特定案 件授權該代表,代表州或州機關?!钡聡摪钚姓ㄔ旱臋z 察官作為公共利益代表人盡管不能提起訴訟,但可以參與訴 訟,他們的任務在于維護國家和州的公共利益。到目前為止, 德國有巴登一符騰堡州、拜恩州等七個州運用授權設立了公 益代表人。24根據我國臺灣學者蔡志方先生的考證,德國 公益代表人的職責主要包括四項:協(xié)助法院適用法律,確定 與具體化法律、提供學術情報、協(xié)助斟酌法律之精神、輔助 法官、

25、彌補法院經驗之不足、擔保法院辦案之不疏忽;在訴 訟程序中代表大眾,即代表沉默之多數,從法律秩序之維護 方面來保護大眾之法律利益;減輕法院負擔,協(xié)助法院迅速 審理案件,避免因思慮不周致浪費程序;對機關提供各項法 律情報與咨詢意見。25在法國,檢察機關有權參與所有的 行政訴訟案件,在行政法官對行政案件最后審理、判決前, 可先進行一次審查。而且,由于行政法院及行政機關的爭議 文件都由其轉交,檢察機關因而得以了解全部行政訴訟案件 內情。檢察官在行政法院內,有權對訴訟案件的實質性問題 和法律問題進行全面審查,提出自己的獨立意見,對判決結 果發(fā)生重大影響。在權限爭議法院,檢察官也可以陳述自己 意見。263

26、.以前蘇聯為代表的社會主義國家檢察制度除 具備行政公訴權外,對行政行為還擁有最為深入和廣泛的一 般監(jiān)督權。這些國家的檢察機關定位于法律監(jiān)督機關,即“列 寧所揭示的檢察權,其職能是廣泛的,是實行包括刑事、民 事和行政的全面法律監(jiān)督屬于一種廣泛、普遍的法律監(jiān) 督權”。27對行政行為一般監(jiān)督權也是社會主義檢察制度 一大特色,檢察機關有權對行政行為合法性實行監(jiān)督,對違 法行政行為直接向行政機關或其上級機關提出抗議,要求糾 正。除了一般監(jiān)督權外,檢察機關參與和監(jiān)督行政訴訟的范 權力也很大。如前南斯拉夫法律規(guī)定:如果某一項行政行 為違反法律,檢察長有權提起行政爭議的訴訟程序,如果檢 察長發(fā)現違憲性或違法性的案件,他有權向南斯拉夫憲法法 院提起關于評定合憲性和合法性的訴訟。28【注釋】1楊誠,單民.中外刑事公訴制度m.北京:法律出 版社,2000: 15 1.2日本法務省刑事局.日本檢察講義m.北京:中國 檢察出版社,1981: 2.3黃東熊.中外檢察制度之比較m.臺北:文物供應 社,1986: 13.4張建偉.檢察官應遵守特定的司法禮儀n.檢察日 報,xx-10-20.5謝佑平,萬毅.檢察官當事人化與客觀公正義務一 對我國檢察制度改革的一點反思j.人民檢察,2002.6加柯特*t 格

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