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1、文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持1民事審判監(jiān)督程序的再審視 關(guān)鍵詞 審判監(jiān)督程序再審程序 (中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院,湖北武漢 430074) 內(nèi)容提要 :我國的審判監(jiān)督程序并不完全等同于再審程序,審 判監(jiān)督程序是再審程序的前置程序,它能夠引起再審程序的發(fā)生和進(jìn) 行;再審程序是審判監(jiān)督程序的后續(xù)程序, 它可以改變原有生效裁判。 我國民事訴訟法沒有設(shè)置完整的再審程序,現(xiàn)有的審判監(jiān)督程序 在實踐中也暴露出許多問題,本文試通過簡要介紹美德兩國的再審制 度,比較分析我國審判監(jiān)督程序規(guī)定的不完善之處和在實踐中出現(xiàn)的 弊端,以期對建立和完善我國的再審制度有所裨益。民事
2、審判監(jiān)督程序,是指人民法院對已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、 裁定,發(fā)現(xiàn)確有錯誤,依法對案件進(jìn)行再審的程序。審判監(jiān)督程序作 為一種特殊的糾錯和救濟(jì)程序,是在一般救濟(jì)手段即一審和二審程序 終結(jié)之后,對已經(jīng)發(fā)生法律效力,但仍有錯誤的民事判決和裁定加以 糾正的程序。與世界上大多數(shù)國家一樣,我國設(shè)立審判監(jiān)督制度的目 的是“糾錯”,即為解決生效裁判存在的錯誤, 以確保案件實體公正而 設(shè)立的最后一道審判工序。但我國的民事審判監(jiān)督程序受前蘇聯(lián)影響 頗深,職權(quán)主義色彩非常濃厚。實踐中的表現(xiàn)就是程序的啟動權(quán)是一 種由法定組織(法院、檢察院)和公職人員(法院院長、審判委員會 成員)行使的國家權(quán)力,而非當(dāng)事人享有的訴訟權(quán)利
3、,即它是一種公 權(quán)力,而非私權(quán)利 (訴權(quán))。隨著民事審判方式改革的深入, 審判監(jiān)督 制度改革的一個重要方向和目標(biāo)就是建立再審之訴模式, “將當(dāng)事人提 請再審的方式確立為再審之訴” 。再審之訴模式放棄或弱化職權(quán)主義的 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持2再審司法理念,主張取消或者說大大限制法院依職權(quán)主動提起的再審, 限制檢察院啟動的再審,而將現(xiàn)行三大主體的再審發(fā)動轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕?當(dāng)事人再審申請之訴發(fā)動。如何建立再審之訴模式呢?本文力圖從比 較學(xué)、法理學(xué)和司法實踐等角度對民事再審程序進(jìn)行分析研究,以期 對改革和完善民事審判監(jiān)督制度有所裨益。一、有關(guān)國家民事再審制
4、度的制度和理念 為了保障司法在正確性基礎(chǔ)上獲得充分的正當(dāng)性,各國在主體結(jié) 構(gòu)中都設(shè)置了 “消防通道” 和“緊急出口”,以便對無法避免的司法錯 誤進(jìn)行事后補(bǔ)救,然而這些非常救濟(jì)渠道在設(shè)置技術(shù)上遵循了共同原 理,即以條件嚴(yán)苛、界限明確的法律適用規(guī)范, 將非常救濟(jì)控制在 “極 端例外”的范圍之內(nèi),使之真正成為備而不用的消防設(shè)施,而不至于 影響主體結(jié)構(gòu)。當(dāng)正確性目標(biāo)與終局性目標(biāo)發(fā)生沖突而妨礙審級制度 的基本功能時,寧可犧牲個案的正確性,也要確保全局的終局性?;?于這一原因,現(xiàn)代西方國家的“再審程序”無論撤消的是哪一個級別 的判決,對于審級制度和整個審級結(jié)構(gòu)都不產(chǎn)生任何影響。(一)美國的民事再審制度 在
5、美國各級訴訟中都有糾正司法錯誤的程序和相應(yīng)規(guī)則,這里主 要介紹“要求重新審判的動議” 。敗訴方在正式上訴前用于對抗法院判 決的最后途徑是 聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則 第 59 條規(guī)定的要求重新審判的 動議,法院可以自行或自主地命令重新審判。 規(guī)則第 59 條規(guī)定,可以 基于兩項理由獲得重新審判。一是在作出裁決的程序中存在錯誤,這 種錯誤可以是錯誤的采納了一個不可采的證據(jù),或不適當(dāng)?shù)呐銓張F(tuán)指 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持3示。二是盡管程序是正確的,但是裁決卻與“證據(jù)的優(yōu)勢分量相反” 在命令進(jìn)行重新審判時,審判法官將決定由另一個陪審團(tuán)來提供 司法服務(wù)。當(dāng)存在新發(fā)現(xiàn)
6、的證據(jù), 并且陪審團(tuán)的裁決看起來是過分的, 且顯示是在受到激情或情緒的影響下而非基于證據(jù)作出時,法院會重 新審判。如果裁決存在某些錯誤或不公平,例如,裁決“與證據(jù)的優(yōu) 勢分量相反”,那么審判法官也可以命令重新審判。 不過,審判法官不 能簡單地因法官本人不同意陪審團(tuán)的意見,而換掉陪審團(tuán)的裁決。在 陪審團(tuán)審判中,敗訴方常常會提出這種由法官自由裁量的重新審判動 力,但是很少會被獲準(zhǔn)。關(guān)于要求重新審判的動議的上訴審查標(biāo)準(zhǔn)取 決于一審法官是否是依據(jù)“與證據(jù)的優(yōu)勢分量相反”的標(biāo)準(zhǔn)對動議作 出決定,如果決定是基于“與證據(jù)優(yōu)勢分量相反”而作出的,那么除 非法官濫用自由裁量權(quán),否則不允許推翻關(guān)于要求重新審判的動
7、議的 決定。其根據(jù)在于,該決議是基于一審法官對證據(jù)的衡量,和只有一 審法官才有機(jī)會聽到的活生生的證言進(jìn)行評估后作出的,因此很少有 上訴法院會再次猜測一審法官的決議,但另一方面,如果是因為法律 錯誤而要求重新進(jìn)行審判的動議,則上訴法院就會就該問題進(jìn)行全面 審查。美國其他一些糾正司法錯誤的程序,如初審中用以糾正陪審團(tuán)裁 判錯誤的重開訴訟,上訴程序中申請滿席法庭重新審判,聯(lián)邦最高法 院終審判決被國會撤消等,這些被誤解為美國再審程序不僅少到幾乎 沒有意義,而且對判決的撤消都不影響終局性判決的既判力。(二)德國的民事再審制度德國民事訴訟法把再審分為兩種形式,即取消之訴與回復(fù)原狀之 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)
8、收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持4訴。這兩種訴訟都以推翻已確定的判決,請求對原訴訟案件重新審判 為目的,在性質(zhì)上相同,其起訴與審理的程序也相同所以同屬于“再 審之訴”。其不同之處在于, 取消之訴是以原審判違背程序上的規(guī)定為 理由,回復(fù)原狀之訴是以原審判損害當(dāng)事人實體上的權(quán)利為理由。德 國民事訴訟法第 579 條第一款規(guī)定:在下列各種情形,可以提起 取消之訴: 1、為判決的法院不是依法律組成的; 2、依法不得執(zhí)行法 官職務(wù)的法官參與裁判, 但主張此種回避原因而提出回避申請或上訴, 未經(jīng)準(zhǔn)許的除外; 3、法官應(yīng)有偏頗之虞應(yīng)行回避, 并且回避申請已經(jīng) 宣告有理由, 而該法官仍參與裁
9、判; 4、當(dāng)事人一方在訴訟中未經(jīng)合法 代理,但當(dāng)事人對于訴訟進(jìn)行應(yīng)明示或默示地承認(rèn)的除外,可以看出 這四點都是關(guān)于程序上的問題。而第 580 條關(guān)于回復(fù)原狀之訴的提起 理由中所列七點都屬于“本案審理”的問題,是決定訴有無理由的問 題。我國民事審判監(jiān)督程序及理念之檢討二、我國民事審判監(jiān)督程序我國民事訴訟法第十六章規(guī)定的 “審判監(jiān)督程序”,是對生效法律 文書發(fā)現(xiàn)錯誤, 依法再次進(jìn)行審理時所適用的程序。 其主要制度為: 1、 再審主體。提起再審的主體是享有審判監(jiān)督權(quán)的各級人民法院院長及 其審判委員會、上級人民法院、最高人民法院和享有法律監(jiān)督權(quán)的上 級人民檢察院、最高人民檢察院以及符合再審申請條件的當(dāng)
10、事人。 2、 再審對象。再審對象是確定的終局裁判和調(diào)解書。 3、再審管轄。 當(dāng)事 人申請再審的案件由原審人民法院的上一級人民法院管轄;人民法院 和人民檢察提起再審的案件,原審人民法院、原審人民法院的上一級 法院,上級人民法院、最高人民法院都有權(quán)進(jìn)行審理。再審審理包括 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持5本院再審和上級法院提審兩種形式。本院再審又分為上級法院指令再 審和本院決定再審。一般情況下上級法院提審的案件采取逐級提審的 方式。 4、再審事由。現(xiàn)行民事訴訟法在 82年民事訴訟法的基礎(chǔ)上補(bǔ) 充規(guī)定了當(dāng)事人申請再審和檢察機(jī)關(guān)提起抗訴的法定事由。對人民法 院決
11、定再審的事由,法律只作了“發(fā)現(xiàn)確有錯誤”的原則性規(guī)定。 5、 再審時限。根據(jù)民事訴訟法第 182 條的規(guī)定,當(dāng)事人申請再審應(yīng)當(dāng)在 判決、裁定和調(diào)解書發(fā)生法律效力后兩年內(nèi)提出,兩年為不變期間。 人民法院、 人民檢察院提起再審的, 法律沒有規(guī)定再審時限。 6、再審 程序。根據(jù)民事訴訟法第 184 條的規(guī)定,原生效裁判是由第一審人民 法院作出的,按第一審程序?qū)徖?,作出的裁判?dāng)事人可以上訴;原生 效裁判是由第二審法院作出的、上級人民法院提審的按第二審程序?qū)?理,作出的裁判為終審裁判。三、審判監(jiān)督程序理念之檢討 我國民事訴訟中審判監(jiān)督程序的確立,是中國共產(chǎn)黨實事求是的 思想路線和認(rèn)識路線在民事訴訟中的具
12、體體現(xiàn)。實事求是從根本上說 就是按照事物的本來面目及其內(nèi)在規(guī)律認(rèn)識和改造世界。人們對事物 的認(rèn)識受到主體自身認(rèn)識能力和外部客觀條件的制約,在一定的時空 條件下很難達(dá)到完全正確的認(rèn)識,甚至?xí)a(chǎn)生錯誤的認(rèn)識,認(rèn)識的過 程既是發(fā)現(xiàn)真理的過程,也是糾正錯誤的過程,是一個不斷從相對真 理走向絕對真理的過程。由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,民事案件變的越來越 復(fù)雜,審判人員主觀因素的影響,再加上民事訴訟要受到證據(jù)規(guī)則、 訴訟期限等各種條件的制約,已經(jīng)生效的裁判可能存在錯誤。如果生 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持6效裁判的錯誤得不到糾正, 勢必違背訴訟公正的價值追求; 另一方面
13、, 訴訟不可能無休止地進(jìn)行,如果任意對同一案件重新啟動審判程序, 勢必?fù)p害裁判的穩(wěn)定性和權(quán)威性,訴訟的效率也會降低,不利于節(jié)約 司法資源。“原則上,判決既已確定, 即生確定力, 且依一事不再理原 則,自不許重開審判而撤銷或變更判決,以免使國家在刑罰權(quán)之行使 上予人出爾反爾之感,此不但影響人民之權(quán)益,而且足以損害司法威 信。惟刑罰權(quán)之行使必須力求正確無誤,方能符合公平正義之最高理 念,今業(yè)已確定之判決所認(rèn)定之事實若發(fā)現(xiàn)顯有錯誤, 自應(yīng)謀求救濟(jì), 而得撤銷或變更此等以錯誤事實為依據(jù)之判決,再審即屬此種非常法 律救濟(jì)程序。”1 由此可見,“實事求是, 有錯必糾” 是我國確立再審 制度的指導(dǎo)性原則,它
14、是一項普遍性的原則,將這一原則貫徹到刑事 再審程序中,則表現(xiàn)為如何調(diào)和人民法院生效裁判的穩(wěn)定性和權(quán)威性 與裁判的公正性之間, 的沖突?!皩嵤虑笫?, 有錯必糾” 與審判監(jiān)督 制度之間是普遍性與特殊性的關(guān)系,審判監(jiān)督程序要以實事求是,有 錯必糾的一般原則為指導(dǎo)。同時,民事訴訟有其特殊性,貫徹這一原 則時不能無視民事訴訟的特有規(guī)律犯形而上學(xué)的錯誤。在傳統(tǒng)的訴訟 觀念中,過分強(qiáng)調(diào)實事求是,有錯必糾,把追求案件實體真實放在至 高無上的地位, 很難找到程序正義的位置, 程序法成為實體法的附庸。 在這種指導(dǎo)思想之下,我國審判監(jiān)督程序的啟動理由規(guī)定不詳,主體 多元并存,其直接后果是人民法院裁判的穩(wěn)定性和權(quán)威性
15、遭到破壞, 法的安定性蕩然無存,不僅嚴(yán)重?fù)p害了司法機(jī)關(guān)的形象,也無法充分 保障當(dāng)事人的權(quán)利,訴訟的公正和效率更是無從談起。實際上,民事 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持7訴訟就是通過程序?qū)崿F(xiàn)社會正義,它不僅包括實體正義,也包括程序 正義本身,程序本身的正當(dāng)性是正義的應(yīng)有之義。程序正義和實體正 義有和諧一致的一面,不能最大限度地實現(xiàn)實體正義的程序不能稱之 為正當(dāng)程序。另一方面,二者也可能發(fā)生沖突。民事訴訟是一種嚴(yán)格 遵循法定程序進(jìn)行的活動,有時難免會妨礙實體真實的發(fā)現(xiàn),如果一 味追求案件實體真實,就會犧牲程序正義,導(dǎo)致不擇手段。為了調(diào)和 二者之間的沖突,在
16、再審程序中貫徹“實事求是,有錯必糾”原則, 既要考慮糾錯的必要性,也要考慮糾錯的可能性。為了維護(hù)裁判的穩(wěn) 定性和權(quán)威性,不得隨意啟動再審程序;由于訴訟受到時空條件和其 他各種因素的制約,不可能糾正所有的錯誤,這才是真正實事求是的 科學(xué)態(tài)度。如果我們無視司法活動自身的特點,一味強(qiáng)調(diào)有錯必糾, 實際上是走向了實事求是的反面。此外,由于歷史文化傳統(tǒng)和價值理 念的差異,各國的再審制度既有共性,又各具特色,不可一概而論, 對此不可不察。四、我國審判監(jiān)督程序存在的缺陷(一)立法結(jié)構(gòu)上的不合理 有學(xué)者認(rèn)為,審判監(jiān)督程序就是再審程序。其實不然,審判監(jiān)督 程序和再審程序雖然聯(lián)系密切,但二者之間有明顯的界限,不能
17、相互 等同。就民事訴訟而言,所謂審判監(jiān)督程序,是指具有審判監(jiān)督權(quán)的 法定機(jī)關(guān),也即人民法院和人民檢察院認(rèn)為此前已經(jīng)發(fā)生法律效力的 民事判決、裁定本身確有錯誤,或者審理過程違反法律規(guī)定,因而依 法決定再審,或者依法提出抗訴從而再審所應(yīng)遵循的程序。審判監(jiān)督 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持8程序是再審程序的前置程序,它能夠引起再審程序的發(fā)生和進(jìn)行,但 本身并不能直接改變原有生效裁判;再審程序是審判監(jiān)督程序的后續(xù) 程序,它可以改變原有生效裁判。我國民事訴訟法沒有設(shè)置完整 的再審程序,關(guān)于民事再審程序的規(guī)定大多在“審判監(jiān)督程序”一章 中有所體現(xiàn),因此在立法結(jié)構(gòu)上
18、很不合理,這也間接造成了學(xué)理研究 中將“再審程序”混同于“審判監(jiān)督程序”的局面。(二)審判監(jiān)督程序提起主體的不合理 審判監(jiān)督程序的啟動權(quán)是由法定組織(法院、檢察院)和公職人 員(法院院長、審判委員會成員)行使的一種公權(quán)力,而非當(dāng)事人享 有的訴權(quán)。這種由公權(quán)力啟動的訴訟模式已不符合民事審判方式改革 的方向,在實踐中的弊端主要表現(xiàn)在以下幾個方面:1、權(quán)力主體不具備訴權(quán), 不是適格當(dāng)事人。 訴權(quán)是公民、 法人及 其他組織在訴訟上享有的基本權(quán)利, 它是當(dāng)事人進(jìn)行訴訟活動的基礎(chǔ), 當(dāng)事人依法行使訴權(quán)是法院啟動審判程序的前提和基礎(chǔ)。對案件沒有 直接利益關(guān)系的其他主體,由于不享有訴權(quán),理應(yīng)無從啟動民事訴訟
19、程序。然而在公權(quán)力啟動審判監(jiān)督程序的立法模式中,行使訴權(quán)的權(quán) 力主體卻是國家法定機(jī)關(guān)和公職人員,他們在民事訴訟中依法享有的 只是審判權(quán)和民事檢察監(jiān)督權(quán)而非訴權(quán),因此它們不應(yīng)也無權(quán)啟動再 審程序。當(dāng)事人享有訴權(quán)的意義還在于它具有制約裁判權(quán)的濫用和督 促司法公正的功能,從這個角度看,讓原本應(yīng)受訴權(quán)制約與督促的人 民法院來行使當(dāng)事人才享有的訴權(quán), 不僅十分不合適, 也是很危險的。 既然公權(quán)力啟動再審的主體不具備訴權(quán),理所當(dāng)然它也不可能是適格 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持9的民事訴訟當(dāng)事人。2、公權(quán)力啟動審判監(jiān)督程序, 是不當(dāng)干預(yù)當(dāng)事人的處分權(quán)。 當(dāng)事 人在
20、訴訟中有權(quán)決定起訴、撤訴或和解,只要是當(dāng)事人的這些處分權(quán) 行為符合訴訟要件,法院就不加干涉,這叫處分權(quán)主義。民事訴訟處 分權(quán)的享有和自主行使是當(dāng)事人在民事訴訟中的程序主體性地位的要 求和體現(xiàn)?;诖?,當(dāng)事人可以通過行使其程序性和實體性處分權(quán), 在一定范圍內(nèi)選擇解決糾紛的途徑、方式,決定如何取舍自己的程序 利益和實體利益,以避免因使用該解決糾紛的途徑、方式的不同而導(dǎo) 致不必要費用的增加和系爭實體利益的減損、消耗。然而在司法實踐 中,對于生效的民事裁判,一旦人民法院或人民檢察院發(fā)現(xiàn)“確有錯 誤”或認(rèn)為符合法定條件,即可依法啟動審判監(jiān)督程序,不僅不受時 效、既判力和案件范圍的限制,而且更關(guān)鍵的是它不
21、以當(dāng)事人的申請 為前提。哪怕當(dāng)事人并沒有甚至是不愿意提起審判監(jiān)督程序,公權(quán)力 主體也可強(qiáng)制啟動該程序。這充分體現(xiàn)了國家公權(quán)力(審判權(quán)和檢察 監(jiān)督權(quán))對當(dāng)事人依法享有并行使的私權(quán)利(對民事實體權(quán)利和訴訟 權(quán)利的處分權(quán))的不當(dāng)干預(yù)。3、公權(quán)力啟動審判監(jiān)督程序, 與民事訴訟目的相違背。 民事訴訟 是以國家權(quán)力解決以私法關(guān)系為內(nèi)容的糾紛的程序,民事訴訟中雙方 當(dāng)事人的地位是平等的,它與刑事訴訟無論在性質(zhì)、目的還是任務(wù)等 方面都有著很大的區(qū)別。民事訴訟的基本目的是查明案件事實真相, 及時解決糾紛,保護(hù)當(dāng)事人的合法民事權(quán)益。其中查明事實真相只是 為了將法律正確地適用于案件事實以解決糾紛,而解決糾紛才是民事
22、 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持10訴訟法的根本目的。 我國審判監(jiān)督程序設(shè)立之理念是 “實事求是”,也 就是說是以追求絕對的客觀真實作為其目的,這是違反人的認(rèn)識規(guī)律 的,民事訴訟追求的應(yīng)是一種法律上的真實,而不是客觀真實。公權(quán) 力啟動再審,體現(xiàn)出的是一種權(quán)力主體對民事案件客觀真實的不切實 際的追求,這是與民事訴訟“解決私人糾紛,實現(xiàn)訴訟法上的事實” 之終極目標(biāo)相悖離的,因而是亟待改進(jìn)的。(三)適用范圍規(guī)定太過原則 我國民事訴訟法規(guī)定,法院和檢察院對已生效的判決、裁定發(fā)現(xiàn) 確有錯誤的, 應(yīng)當(dāng)提起審判監(jiān)督程序或提起抗訴。 但是,生效的判決、 裁定范圍廣泛,
23、 既有依普通程序作出的, 也有依特別程序、 督促程序、 公示催告程序、 企業(yè)破產(chǎn)還債程序作出的, 還有在執(zhí)行程序中作出的。 對于上述判決、裁定,檢察院是否都有抗訴權(quán),法律未明確規(guī)定。實 踐中,法院常通過司法解釋、答復(fù)等形式任意擴(kuò)大自身提起審判監(jiān)督 程序的范圍,卻限制檢察院抗訴的范圍。前者如最高法院關(guān)于民事 調(diào)解書確有錯誤當(dāng)事人沒有申請再審的案件人民法院可否再審的批 復(fù)規(guī)定:“對已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書, 人民法院如果發(fā)現(xiàn)確有錯 誤,而又必須再審的,當(dāng)事人沒有申請再審,人民法院根據(jù)民事訴訟 法的有關(guān)規(guī)定精神, 可以按照審判監(jiān)督程序再審。 ”而檢察院對已生效 但有錯誤的調(diào)解書,卻不能提起抗訴;后者
24、如最高法院關(guān)于對執(zhí)行 程序的裁定的抗訴不受理的批復(fù) 。(四)提起條件過于寬松 現(xiàn)行民事訴訟法規(guī)定的引發(fā)審判監(jiān)督程序的條件過于寬松,主要 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持11表現(xiàn)在兩點:一是發(fā)現(xiàn)新證據(jù)的可以啟動審判監(jiān)督程序;二是無次數(shù) 限制。我國民事訴訟法從充分保障當(dāng)事人訴訟權(quán)利和實體權(quán)利出發(fā),規(guī) 定當(dāng)事人可以在訴訟的任何階段提供證據(jù),一審可以,二審可以,終 審后發(fā)現(xiàn)新證據(jù)足以推翻原判決的,還可以申請再審。這樣規(guī)定的弊 端在于:首先,有違兩審終審制原則。兩審終審的含義,應(yīng)當(dāng)包括案 件的所有證據(jù)尤其是主要證據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過兩級法院兩審質(zhì)證。兩審終審 后一方當(dāng)事人又
25、提供新的證據(jù)即一、 二審未曾質(zhì)證過的證據(jù)申請再審, 再審法院的裁判即為終審,這顯然剝奪了對方當(dāng)事人對這部分新證據(jù) 兩審質(zhì)證的權(quán)利,因此是很不公平的。其次,造成司法資源的不合理 利用,降低了訴訟效率和效益。司法資源包括司法中的人力、物力和 時間等都是有限的,投入到再審中的資源越多,則投入到一審、二審 等正常審級的資源就越少, 正常審級的審判質(zhì)量就越低。 從邏輯上講, 又會導(dǎo)致再審更多的啟動,如此惡性循環(huán),使司法資源的利用出現(xiàn)不 必要的損耗,并導(dǎo)致司法的效率和效益總體上降低。審判監(jiān)督程序無次數(shù)限制,再審與申訴相互混同。審判監(jiān)督程序 不是一種普通程序,而是一種對錯誤裁判的一種補(bǔ)救程序,這種補(bǔ)救 應(yīng)當(dāng)
26、是有條件、有限制的,不應(yīng)當(dāng)是無止境的。而不同的主體依據(jù)不 同的理由,甚至同一主體依據(jù)同一理由,對同一案件原則上可以無次 數(shù)限制的提請再審。尤其是申訴與再審申請幾乎完全被加以混同,致使大量無期限限定的申訴亦以再審案件的形式時刻挑戰(zhàn)著終審裁判的法定效力。如果判決、裁定生效以后,可以無次數(shù)限制地再審,必然 會使已經(jīng)確定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的穩(wěn)定性遭到極大破壞,使當(dāng)事人在社 文檔來源為 : 從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 . 歡迎下載支持12會生活中永遠(yuǎn)處于不安全狀態(tài),這對于當(dāng)事人權(quán)利的正常行使無疑是 巨大的威脅。五、改革與完善我國的審判監(jiān)督程序 改革我國審判監(jiān)督制度的核心問題,就是要重新構(gòu)筑科學(xué)合
27、理的 再審程序,使之成為再審案件實體公正的必要工具,也成為實體公正 的有效保障 - 在追求實體公正的同時,實現(xiàn)程序公正的“雙贏” 。1、完善立法結(jié)構(gòu), 建立結(jié)構(gòu)合理的再審程序。 我國的審判監(jiān)督程 序和其他國家規(guī)定的再審程序是有區(qū)別的,不能完全等同,筆者認(rèn)為 法律上應(yīng)規(guī)定一種兩階段的再審結(jié)構(gòu)。第一階段,法院審理的對象是 再審事由是否存在,如果認(rèn)為并不存在當(dāng)事人主張的再審事由,法院 應(yīng)駁回申請并終結(jié)審理;如果確認(rèn)了所主張的事由確實存在,則作出 開始審理的決定。再審程序因再審開始的決定而進(jìn)入第二階段,此階 段應(yīng)以確定判決本身為審理對象。2、啟動主體的限制。 首先, 取消法院依職權(quán)提起再審的職能, 法 院在解決訴訟沖突的機(jī)制中,應(yīng)當(dāng)是處于中立地位的裁判者,只有法 院中立了才有利于維護(hù)原告被告雙方平衡的機(jī)制。其次,對檢察機(jī)關(guān) 的抗訴權(quán)不應(yīng)完全否定,但對其監(jiān)督的范圍應(yīng)加以必要限制,即檢察 機(jī)關(guān)對涉及社會公共利益的應(yīng)賦予其有監(jiān)督抗訴權(quán)。民事訴訟雖然解 決的是私人間的糾紛,但一些民事訴訟往往涉及到國家及社會公共利 益,對當(dāng)事人假維護(hù)私權(quán)之名,恣意侵害公共利益的民事訴訟,負(fù)有 國家法律監(jiān)督職責(zé)的檢察機(jī)關(guān),自應(yīng)代表國家公權(quán)予以干預(yù)。最后, 廢除當(dāng)事人的申訴。申訴是我國公民的一項憲法性權(quán)利,
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