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文檔簡介
國際知識產(chǎn)權保護法
習近平總書記在黨的二十大報告中強調(diào),堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設全局中的核心地位。創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力,保護知識產(chǎn)權是保護創(chuàng)新、促進經(jīng)濟發(fā)展和保障公平競爭的重要手段。知識產(chǎn)權保護作為激勵創(chuàng)新的基本手段、創(chuàng)新原動力的基本保障,以及國際競爭力的核心要素,其角色和作用正不斷彰顯。知識產(chǎn)權法概述知識要點包括:
知識產(chǎn)權的概念、特征和分類
知識產(chǎn)權的主要國際公約
知識產(chǎn)權的概念、特征和分類1.知識產(chǎn)權的概念和特征
在立法層面,對知識產(chǎn)權(intellectualproperty)的界定比較普遍的方法是采用列舉知識產(chǎn)權主要內(nèi)容來表述概念,如《建立世界知識產(chǎn)權組織公約》《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》均采用列舉方式定義知識產(chǎn)權范圍。
在我國,《民法典》同樣采用了列舉式方法明確了知識產(chǎn)權的具體類型,肯定了民事主體對知識產(chǎn)權客體所享有的權利。該法第123條規(guī)定:民事主體依法享有知識產(chǎn)權。知識產(chǎn)權是權利人依法就下列客體享有的專有的權利:(一)作品;(二)發(fā)明、實用新型、外觀設計;(三)商標;(四)地理標志;(五)商業(yè)秘密;(六)集成電路布圖設計;(七)植物新品種;(八)法律規(guī)定的其他客體。該條第2款第8項作為兜底條款,實際上承認了知識產(chǎn)權法定的原則,即未經(jīng)法律明確規(guī)定者,非知識產(chǎn)權。
知識產(chǎn)權具有以下特征:(1)知識產(chǎn)權依法產(chǎn)生。只有符合法律規(guī)定的客體才能受到知識產(chǎn)權法保護。(2)知識產(chǎn)權具有地域性。除非有國際條約、雙邊或者多邊協(xié)定的特別約定,否則知識產(chǎn)權的效力僅限于本國境內(nèi)。受到不同的法律傳統(tǒng)、政治、經(jīng)濟、文化、宗教、習俗等的影響,各國對于知識產(chǎn)權保護范圍也各有不同。不過,隨著國際條約的發(fā)展,知識產(chǎn)權(特別是著作權)的地域性在一定程度上被削弱了。
(3)知識產(chǎn)權具有排他性,是專有權利。非經(jīng)知識產(chǎn)權人許可或者法律規(guī)定,他人不得實施受知識產(chǎn)權專有權利控制的行為。換言之,對于知識產(chǎn)權的客體,只有經(jīng)過許可或者法律規(guī)定,他人才能以特定方式加以利用之。(4)知識產(chǎn)權的客體具有非物質(zhì)性。知識產(chǎn)權的客體包括作品、發(fā)明創(chuàng)造和商譽等,均非有體之物。(5)時間性。多數(shù)知識產(chǎn)權的保護期是有限的,逾期則法律不予保護。不同種類的知識產(chǎn)權保護期限往往有所不同。
2.知識產(chǎn)權的分類
①把知識產(chǎn)權分為著作權和工業(yè)產(chǎn)權。著作權包括文學、藝術和科學作品,表演藝術家的演出,錄音制品和廣播電視節(jié)目。很多國家把鄰接權也規(guī)范在著作權中。工業(yè)產(chǎn)權包括專利權和商標權。
②把知識產(chǎn)權分為創(chuàng)造性智力成果權和工商業(yè)標記權。智力成果應當是體現(xiàn)完成者的思想、靈感、智慧與設計等的創(chuàng)造性組合。工商業(yè)標記是指商標、商號、產(chǎn)品包裝、裝潢、地理標記等標記,用來使自己的商品與他人商品相區(qū)別,其與專利權和著作權少有相同或相似之處,法律予以分別規(guī)范。
知識產(chǎn)權的主要國際公約
世界知識產(chǎn)權組織(WorldIntellectualPropertyOrganisation,簡稱WIPO)是聯(lián)合國的專門機構之一,是致力于使用和保護人類智力成果的國際組織。其宗旨是通過國家之間的合作,必要時通過與其他國際組織的協(xié)作,促進全世界對知識產(chǎn)權的保護;確保各知識產(chǎn)權聯(lián)盟之間的行政合作,并管理著一系列國際公約。中國已經(jīng)是該組織的成員國。
我國加入的與知識產(chǎn)權有關的國際公約有:《建立世界知識產(chǎn)權組織公約》《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》《世界版權公約》《商標國際注冊馬德里協(xié)定》《集成電路知識產(chǎn)權條約》《保護植物新品種國際公約》《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》等。
1.《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》
《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》(AgreementonTrade-RelatedAspectsofIntellectualPropertyRights,簡稱TRIPS協(xié)議)是世界貿(mào)易組織管轄的一項多邊貿(mào)易協(xié)定。其宗旨是期望減少國際貿(mào)易間的摩擦,促進對知識產(chǎn)權充分、有效的保護,同時,保證知識產(chǎn)權的執(zhí)法措施與程序不至于變成合法的障礙。保護的內(nèi)容包括:著作權及其相關權利、商標、地理標記、工業(yè)品外觀設計、專利、集成電路布圖設計、對未公開信息的保權和對許可合同中限制競爭行為的控制。TRIPS協(xié)議對知識產(chǎn)權的可獲得性、范圍及行使標準、獲得與維持程序、糾紛的預防及解決等,均作了詳細規(guī)定。
2.《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》
《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》(ParisConventionontheProtectionofIndustrialProperty,簡稱“巴黎公約”。巴黎公約的保護范圍是工業(yè)產(chǎn)權,包括發(fā)明專利權、實用新型、工業(yè)品外觀設計、商標權、服務標記、廠商名稱、產(chǎn)地標記或原產(chǎn)地名稱以及制止不正當競爭等。其宗旨是保證成員國的工業(yè)產(chǎn)權在所有其他成員國都得到保護。巴黎公約在尊重各成員國的國內(nèi)立法的同時,規(guī)定了各成員國必須共同遵守的基本原則,以協(xié)調(diào)各成員國的立法,使之與公約的規(guī)定相一致。
3.《保護文學藝術作品伯爾尼公約》
《保護文學藝術作品伯爾尼公約》(BerneConventionfortheProtectionofLiteraryandArtisticWorks,簡稱BerneConvention)?!豆s》將作者列為第一保護主體,保護范圍包括精神權利和財產(chǎn)權利。保護的作品范圍是締約國國民的或在締約國內(nèi)首次發(fā)表的一切文學藝術作品。其核心是規(guī)定了每個締約國都應自動保護在伯爾尼聯(lián)盟所屬的其它各國中首先出版的作品和保護其作者是上述其他各國的公民或居民的未出版的作品。聯(lián)盟各國必須保證使屬于其他成員國國民的作者享受該國的法律給予其本國國民的權利。
4.《集成電路知識產(chǎn)權條約》《集成電路知識產(chǎn)權條約》(TheTreatyonIntellectualPropertyinRespectofIntegratedCircuits,簡稱IPIC)締結于1989年,該條約迄今為止尚未生效。但因TRIPS協(xié)議對集成電路已有規(guī)范,隨著加入TRIPS協(xié)議國家的增多,實際上,集成電路知識產(chǎn)權已在許多國家得到保護。集成電路知識產(chǎn)權條約規(guī)定了廣泛的法律保護形式,即每一締約方可自由通過布圖設計(拓撲圖)的專門法律或者通過其關于版權、專利、實用新型、工業(yè)品外觀設計、不正當競爭的法律,或者通過任何其它法律或者任何上述法律的結合進行保護。
世界各國知識產(chǎn)權立法模式概況
從世界范圍來看,關于知識產(chǎn)權保護的立法模式主要有3種,即各知識產(chǎn)權單行立法、知識產(chǎn)權作為法典統(tǒng)一立法或知識產(chǎn)權納入民法典統(tǒng)一立法,這3種立法模式各具特色。我國采取知識產(chǎn)權單行立法模式。專利法知識要點包括:專利制度的特征專利權的對象專利權的主體專利權的實質(zhì)條件和形式要件專利權的保護
專利制度的特征1.專利與專利權概念
專利是受法律保護的發(fā)明創(chuàng)造,它是申請人向國家或地區(qū)審批機關提出申請,經(jīng)審查合格后授予申請人在規(guī)定的時間內(nèi)獨占使用其發(fā)明創(chuàng)造的權利。專利權具有獨占性、排他性,通常情況下,非專利權人要想使用該專利技術,必須征得專利權人的授權或者許可。2.專利制度的特征
從專利制度本身來看,主要有兩個方面的特征:(1)兼顧個人權利和公共利益的平衡。首先,專利法賦予的“壟斷性”權利并不是對技術的全面壟斷,而是限定在權利人對技術的營利性實施方面。其次,專利法通過“合理使用”、“專利強制許可”等制度,減弱了專利權人對技術的壟斷程度。再次,專利法采用先申請制,大大提前了最新技術公布于世的時間。這些制度設計平衡著個人利益和公共利益之間的矛盾,改變了早期專利制度的較強烈的壟斷性色彩。
(2)專利技術的公開性。技術的公開性包括技術信息的公開和專利權利內(nèi)容的公開。①各國專利法規(guī)定,公開欲申請的專利技術信息是申請人的義務。任何想要進行發(fā)明創(chuàng)造的人通過查詢專利技術信息,就可以了解該技術領域的最新發(fā)展動態(tài),從而使其研究活動能夠建立在現(xiàn)有的新技術的層面上,避免因重復研究帶來的無謂的浪費。②公開專利權利內(nèi)容,是指申請人要明確劃定其權利保護的范圍,權利保護范圍是通過權利要求書確定的,權利要求書可以告訴公眾,哪些領域的哪些技術已屬于他人專有,這可以起到公示公信的作用。
專利權的對象
各國專利法規(guī)定的專利權保護的對象不盡相同。我國專利法的保護范圍主要有發(fā)明、實用新型和外觀設計,對動植物產(chǎn)品的生產(chǎn)方法可以授予專利權。
1.發(fā)明
發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。專利法意義上的發(fā)明通常具備以下條件:(1)發(fā)明是具體的技術方案。要求發(fā)明是一種技術方案,是相對于人的思想而言的。思想是人腦的思維活動,以某種觀念或者意識而存在,不具有外化的形式,法律難以對其進行保護。因此,將創(chuàng)造性的思想具體化為技術方案,就能夠為法律所保護。專利法并不要求申請的發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)實施,但通常人們希望將技術方案轉化為某種產(chǎn)品、方法或者是針對已有的產(chǎn)品和方法的改進,以獲取經(jīng)濟利益。因此,技術方案應當具體到能夠被轉化為技術并投入產(chǎn)業(yè)應用。
(2)發(fā)明應當建立在正確利用自然規(guī)律的基礎上。依據(jù)自然規(guī)律進行的創(chuàng)造性智力活動,提出的技術方案才構成發(fā)明。
(3)作為發(fā)明的技術方案應當能夠被較為穩(wěn)定地重復實施。一般來說高度依賴于個人條件的技術方案不能被穩(wěn)定地重復實施,也就不能構成發(fā)明。發(fā)明根據(jù)最終表現(xiàn)形態(tài)可以分為產(chǎn)品發(fā)明和方法發(fā)明。
2.實用新型
實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。它具有以下特征:(1)具有一定形狀、結構的產(chǎn)品。具有確定形狀的產(chǎn)品才能申請實用新型專利,結構是指產(chǎn)品的各個組成部分的相互關系。(2)實用性。實用新型強調(diào)的是技術方案的實用性,能夠解決實際存在的技術問題,相對于發(fā)明來說,專利法對實用新型的創(chuàng)新性要求不高,所以,人們又把實用新型稱之為“小改小革”。3.外觀設計外觀設計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。外觀設計具有以下特征:(1)對工業(yè)產(chǎn)品外觀整體或者局部的設計。形狀、圖案、色彩及其結合可以是美術作品,但只有應用在工業(yè)產(chǎn)品上才可能成為專利法意義上的外觀設計。工業(yè)產(chǎn)品應當是可以被重復生產(chǎn)的產(chǎn)品,難以再現(xiàn)的藝術品不能構成外觀設計。(2)對產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者其結合的設計。產(chǎn)品上的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合均可構成外觀設計。色彩不能單獨構成外觀設計,要與形狀和圖案相結合才可能構成外觀設計,以避免對色彩的壟斷。(3)富有美感。外觀設計不強調(diào)實用性,而是注重以外觀的美感吸引人,從而激發(fā)人們購買產(chǎn)品的欲望。美感的標準具有很強的主觀性,一般來說,只要產(chǎn)品的外觀具有一定的特色,就可以認為符合美感要求。
專利權的主體
1.發(fā)明人或者設計人
發(fā)明人或者設計人,是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中,只負責組織工作的人、為物質(zhì)技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助性工作的人,不是發(fā)明人或者設計人。2.申請人和專利權人
我國專利法將發(fā)明創(chuàng)造分為職務發(fā)明創(chuàng)造和非職務發(fā)明創(chuàng)造,職務發(fā)明創(chuàng)造,是指“執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位,申請被批準后,該單位為專利權人。非職務發(fā)明創(chuàng)造,申請專利的權利屬于發(fā)明人或者設計人;申請被批準后,該發(fā)明人或者設計人為專利權人?!薄袄帽締挝坏奈镔|(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造,單位與發(fā)明人或者設計人訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的,從其約定”?!皟蓚€以上單位或者個人合作完成的發(fā)明創(chuàng)造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發(fā)明創(chuàng)造,除另有協(xié)議的以外,申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批準后,申請的單位或者個人為專利權人?!薄皟蓚€以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權授予最先申請的人?!薄稗D讓專利申請權或者專利權的,當事人應當訂立書面合同,并向國務院專利行政部門登記,由國務院專利行政部門予以公告。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。
專利權的實質(zhì)條件和形式要件1.實質(zhì)要件授予專利權的實質(zhì)條件,是指專利技術應當滿足的內(nèi)在條件,包括創(chuàng)造性、實用性和新穎性,即人們常說的專利的“三性”。(1)新穎性。發(fā)明創(chuàng)造的新穎性是相對于現(xiàn)有技術而言的。我國專利法規(guī)定,如果在申請日以前有同樣的發(fā)明或者實用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過,或者同樣的發(fā)明、實用新型在國內(nèi)公開使用過,這項發(fā)明或者實用新型就被認為是已有技術。除此之外,演講、報告、交談、授課等方式如果能夠使公眾知悉技術內(nèi)容,也會使技術成為已有技術。至于技術在多大的范圍內(nèi)公開并不重要,專利法強調(diào)的是技術脫離保密狀態(tài),已被公眾所知曉。
申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前6個月內(nèi),有下列情形之一的,不喪失新穎性,包括:①在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時,為公共利益目的首次公開的;②在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;③在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的;④他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。其中,學術會議或者技術會議,是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議。(2)實用性。實用性是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用,并且產(chǎn)生積極效果。專利法要求申請專利的表現(xiàn)形式是一種技術方案,人們按照該技術方案能夠生產(chǎn)出產(chǎn)品??梢?,該技術方案不是純理論方案,而是可以被實施的技術方案。法律保護專利權的宗旨之一就是要鼓勵人們進行發(fā)明創(chuàng)造,以不斷積累社會財富,同時,實用性也能滿足發(fā)明者創(chuàng)造的目的。(3)創(chuàng)造性。創(chuàng)造性是指同申請日以前已有的技術相比,該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步,該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。專利法對發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性要求不同,法律用“實質(zhì)性”的特點和“顯著”的進步將發(fā)明與實用新型相區(qū)別,以表明發(fā)明的創(chuàng)造性要高于實用新型。2.
形式要件(1)申請專利應當提交的書面文件。申請發(fā)明或者實用新型專利應當提交的文件包括:①請求書。②說明書及其摘要。③權利要求書。申請外觀設計專利應當提交的文件包括:①請求書。②外觀設計圖片或者照片。(2)專利審查程序。我國專利法分別規(guī)定發(fā)明和實用新型與外觀設計的審查程序。
發(fā)明專利的審查程序:①初步審查。②早期公開。③實質(zhì)審查。
實用新型和外觀設計專利的審查程序:多數(shù)國家對實用新型和外觀設計不進行實質(zhì)審查,通過初步審查的申請,就會被授予專利權,發(fā)給專利證書,并予以登記和公告。
如果申請人對于初步審查或者實質(zhì)審查后被駁回申請的決定不服,可以在規(guī)定時間內(nèi)向?qū)@麖蛯徫瘑T會請求復審。對于專利復審委員會的決定不服的,申請人可以在規(guī)定時間內(nèi)向人民法院起訴。
專利權的保護1.專利權的內(nèi)容專利權是國家賦予專利權人排除他人未經(jīng)許可實施其專利技術的權利。我國《專利法》對產(chǎn)品專利的權利人、方法專利的權利人規(guī)定了不同的權利內(nèi)容。(1)專利產(chǎn)品的權利內(nèi)容。①制造權。未經(jīng)許可以生產(chǎn)經(jīng)營為目的而制造專利產(chǎn)品的,制造行為構成侵權。②使用權。專利權人享有使用專利產(chǎn)品的專有權利。他人未經(jīng)許可以生產(chǎn)經(jīng)營為目的使用專利產(chǎn)品的,構成專利侵權。③銷售權。專利權人享有銷售專利產(chǎn)品的專有權利。他人未經(jīng)許可以經(jīng)營目的銷售專利產(chǎn)品的,構成專利侵權。④許諾銷售權。TRIPs協(xié)議第28條規(guī)定,專利權人應當享有制止第三方未經(jīng)許可進行許諾銷售(offerforsale)行為的專有權利。我國《專利法》依此規(guī)定了許諾銷售權,許諾銷售是指以做廣告、在商品櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示??梢?,即使沒有實際的銷售行為,僅僅為了銷售專利產(chǎn)品進行廣告宣傳或者產(chǎn)品展示,也構成專利侵權。⑤進口權。專利權人享有進口專利產(chǎn)品的專有權利。他人未經(jīng)許可以生產(chǎn)經(jīng)營為目的進口專利產(chǎn)品的,構成專利侵權。(2)專利方法的權利內(nèi)容。①使用權。專利權人享有使用該方法的專有權利。他人未經(jīng)許可以生產(chǎn)經(jīng)營為目的使用該專利方法的,構成侵權。②方法專利的延伸保護。方法專利保護的對象是方法,如果方法專利權人只能阻止他人擅自使用該專利方法,而對于由該專利方法形成的產(chǎn)品的使用、銷售等行為無權干涉,那么,對方法專利的保護就形同虛設了。因此,我國《專利法》規(guī)定,對于方法專利,任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可不得使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。2.對專利權的限制
從本質(zhì)上說,專利權是一種壟斷權,是法律賦予專利權人享有的專有權利,目的在于鼓勵、激發(fā)和保護發(fā)明創(chuàng)造、技術創(chuàng)新行為。但《專利法》的立法宗旨不僅限于此,為了防止專利權人濫用專利權,限制或者阻礙科學技術進步,同時,也為了兼顧社會公共利益,各國專利法都適當控制專利權人行使專利權的行為,包括規(guī)定強制許可的情形、不視為專利侵權行為的情形。3.專利侵權及其法律責任(1)權利范圍的界定。我國《專利法》規(guī)定,發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內(nèi)容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求。(2)專利侵權行為。①專利侵權。未經(jīng)專利權人許可,也無法定免責事由,以生產(chǎn)經(jīng)營為目的實施專利的行為。②假冒專利。未經(jīng)許可,在其制造或者銷售的產(chǎn)品、產(chǎn)品的包裝上標注他人的專利號;未經(jīng)許可,在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號,使人將所涉及的技術誤認為是他人的專利技術;未經(jīng)許可,在合同中使用他人的專利號、使人將合同涉及的技術誤認為是他人的專利技術;偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件。③冒充專利。制造或者銷售標有專利標記的非專利產(chǎn)品;專利權被宣告無效后,繼續(xù)在制造或者銷售的產(chǎn)品上標注專利標記;在廣告或者其他宣傳材料中將非專利技術稱為專利技術;在合同中將非專利技術稱為專利技術;偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件。
假冒專利與冒充專利的區(qū)別在于:假冒的專利是真實有效的專利,而冒充的專利是根本不存在的專利或者已失效的專利;假冒專利和冒充專利的法律后果不同。(3)專利侵權的法律責任。專利侵權的侵權人應當承擔民事責任。假冒專利行為應當承擔民事責任、行政責任,構成犯罪的,還要承擔刑事責任。冒充專利行為應當承擔民事或者行政責任。商標法知識要點:商標的概念及商標法的基本原則商標權商標注冊注冊商標專用權的保護
商標的概念及商標法的基本原則1.商標的概念及特征商標是一種商品或者服務區(qū)別于他種商品或者服務的標志。商標具有以下特征:(1)商標是商品或者服務的標記,依附于商品或者服務而存在。(2)商標是區(qū)別商品或者服務來源的標記,消費者通過商標識別商品或者服務的來源,享受物美價廉的商品或者服務,并促進經(jīng)營者不斷提高質(zhì)量,開展公平競爭。(3)商標具有顯著性,才能不與他人的商標相混同。2.商標的分類根據(jù)不同的劃分標準,可以將商標分為不同的種類。(1)商品商標和服務商標。這是按照商標的使用者是商品經(jīng)營者還是服務的提供者來劃分的。商品商標是指商品的經(jīng)營者使用于商品上的商標。服務商標是指服務的提供者為了將自己的服務區(qū)別于他人同類服務而使用的商標。(2)集體商標和證明商標。集體商標是指以團體、協(xié)會或者其他組織名義注冊,供該組織成員在商事活動中使用,以表明使用者在該組織中的成員資格的標志。如鐵路、郵政等標志。集體商標的所有權歸屬集體組織,這個組織的成員可以使用該商標。證明商標是指由對某種商品或者服務具有監(jiān)督能力的組織所控制,而由該組織以外的單位或者個人使用于其商品或者服務,用以證明該商品或者服務的原產(chǎn)地、原料、制造方法、質(zhì)量或者其他特定品質(zhì)的標志。如眾所周知的純羊毛標志就是證明商標。我國《商標法》規(guī)定,地理標志可以作為證明商標或者集體商標申請注冊。地理標志是指標示某商品來源于某地區(qū),該商品的特定質(zhì)量、信譽或者其他特征,主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標志。(3)可視商標和非可視商標??梢暽虡?,亦稱視覺商標,是指通過人的視覺感受到的商標。如文字商標、圖形商標、文字與圖形組合商標、顏色商標和立體商標。非可視商標是指通過人的聽覺、嗅覺才能感知的商標。如音樂商標、氣味商標等。這類商標在世界范圍內(nèi)還鮮有受到法律保護的實例。2013年修訂的《商標法》規(guī)定,聲音等可以作為商標注冊,大大地方便了申請人注冊商標。(4)聯(lián)合商標和防御商標。聯(lián)合商標是指商標所有人在同一種商品或者類似商品上注冊的與主商標相近似的一系列商標。注冊聯(lián)合商標的目的在于,防止他人在同一種商品或者類似商品上使用或者注冊與主商標相近似的商標,避免自己商標的顯著性的淡化。防御商標是指商標所有人在與注冊商標所指定的商品和服務不同的其他類別的商品或者服務上注冊的同一商標。注冊防御商標的目的在于,防止他人在不同類別的商品或者服務上使用自己的商標,誤導消費者,從而降低了自己商標的影響力。這兩種商標都是商標所有人用來保護自己的注冊商標免受不正當競爭的有效措施。
(5)馳名商標。我國《商標法》將馳名商標納入法律保護,規(guī)定認定馳名商標應當考慮下列因素:相關公眾對該商標的知曉程度;該商標使用的持續(xù)時間;該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍;該商標作為馳名商標受保護的記錄;該商標馳名的其他因素。因此,可以將馳名商標描述為有較高的市場聲譽、為相關公眾所熟知,并有較強競爭力的商標。我國《商標法》明確對馳名商標實行個案認定、被動保護。4.商標法的基本原則(1)保障消費者和經(jīng)營者共同利益的原則。保護商標專用權是《商標法》的核心內(nèi)容,同時,法律要求商標所有人保證商品或者服務的質(zhì)量,維護商標的信譽,保護消費者的利益。(2)自愿注冊原則。世界各國對商標專用權的確立采取兩種方式:注冊原則和使用原則。注冊原則是指商標專用權通過注冊方式取得。使用原則是指商標一經(jīng)使用,商標權即歸屬先使用人。兩種制度各有利弊,絕大多數(shù)國家采用注冊原則。自愿原則是指商標使用人可以自行選擇是否將使用的商標注冊。我國《商標法》規(guī)定,除了少數(shù)涉及人體健康的商品以外,均采取自愿注冊原則。
(3)申請在先原則。世界各國商標法對于判定商標權的歸屬采取兩種方式:申請在先原則和使用在先原則。以提出申請的先后,決定商標權授予的,為申請在先原則。以使用商標的先后決定商標權授予的,為使用在先原則。我國采取申請在先原則。(4)商標確權與司法救濟原則。依照我國《商標法》的規(guī)定,國家授予商標專用權通常需要經(jīng)過一系列的程序:商標申請人申請、初步審查并予以公告、異議、核準注冊來決定是否授予商標權。當事人對國家知識產(chǎn)權局做出的涉及商標專用權的裁決不服的,可以在規(guī)定期限內(nèi)向人民法院起訴。這就把授予商標專用權與必要的司法救濟相結合,完善了商標專用權的保護制度。
商標權1.商標權的概念
商標權是指法律賦予商標所有人依法對商標享有的權利,包括對注冊商標的占有、使用、收益和處分的權利。商標注冊人在指定商品或者服務上專有使用其注冊商標的權利是商標權最主要的內(nèi)容。
對于搶注未注冊商標情形,我國《商標法》修訂后規(guī)定,不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標;禁止搶注因業(yè)務往來等關系明知他人已經(jīng)在先使用的商標;禁止將他人商標用作企業(yè)字號。這些規(guī)定賦予了未注冊商標應享有的權益,進一步完善了申請在先原則,更加完善了對商標權的保護。2.商標權的內(nèi)容商標權包括商標所有人依法對其商標享有的占有、使用、收益和處分的權利。具體有以下幾個方面:(1)專有使用權。專有使用權是指商標權人在核準使用的商品上專有使用注冊商標的權利。這就確立了商標專用權的權利范圍,商標權人不得使用與注冊商標相近的標志,也不得在與核定商品相類似的商品上使用其注冊商標,否則,擅自擴大使用注冊商標的行為無效,甚至會導致注冊商標被撤銷的后果。
(2)禁止權。商標所有人享有禁止他人未經(jīng)許可使用其注冊商標的權利。商標一經(jīng)核準注冊,就受到法律保護。未經(jīng)許可,他人不得在注冊商標核定使用的商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者近似的商標。一旦他人擅自使用,商標所有人有權禁止其侵權行為。(3)轉讓權。商標權是一種可以轉讓的財產(chǎn)權利,轉讓商標是商標所有人對注冊商標的處分。(4)許可使用權。商標權人可以許可他人使用其注冊商標。通過許可他人使用自己的商標,商標權人可以取得收益。商標許可分為獨占使用許可、排他使用許可和普通使用許可三種,商標權人與被許可人需要簽訂合同作出約定。3.商標權的主體
商標權的主體是指依法享有商標權的人。在我國,商標權的主體包括:自然人、法人及非法人組織。同時,我國《商標法》保護共有商標權,即兩個以上的自然人、法人或其他社會組織可以共同向商標局申請注冊同一商標,共同享有和行使該商標專用權。4.商標權的取得(1)取得方式。①原始取得。商標是由商標權人直接創(chuàng)設取得的,一般是通過申請注冊或者使用在先的方式取得的。②繼受取得。商標權人享有的商標權是基于他人已存在的權利而產(chǎn)生的。一般是通過商標權的轉讓、繼承、法人合并或者破產(chǎn)等原因發(fā)生的商標權轉移。
(2)取得原則。①注冊原則。商標權依法通過注冊取得,并受法律保護。②申請在先原則。對于兩個或兩個以上的申請人,在同一種或類似商品上申請注冊相同或近似的商標時,準予先申請人的注冊。對于同一天提出申請注冊商標的,準予在先使用人注冊。嚴格地講,我國商標注冊采取的是以使用在先為補充的申請在先原則。③優(yōu)先權原則。優(yōu)先權是《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》確立的重要原則之一。優(yōu)先權是指任何一個巴黎公約成員國國民向任何一個公約成員國就工業(yè)產(chǎn)權保護第一次提出正式申請后的一定期間內(nèi),再向其他成員國提出申請時,該成員國應當將該申請人的第一次申請日視為在該國提出申請的日期,即優(yōu)先權日。我國《商標法》規(guī)定了優(yōu)先權期限及情形。
商標注冊1.商標注冊的程序(1)商標注冊的申請。我國《商標法》規(guī)定,自然人、法人或者非法人組織對其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品,需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商品商標注冊。我國《商標法》規(guī)定,商標注冊申請人可以通過一份申請就多個類別的商品申請注冊同一商標。(2)商標注冊的審查和核準。商標審查是商標主管機關對商標注冊申請是否符合法律規(guī)定所進行的一系列審查活動。對申請注冊的商標經(jīng)過形式審查和實質(zhì)審查后,可以核準注冊并公布。對初步審定公告的商標,在先權利人、利害關系人可以向商標局提出異議。商標局對商標注冊異議進行審查后直接作出準予或者不予注冊的決定。
(3)注冊商標的續(xù)展、變更。我國《商標法》規(guī)定注冊商標的有效期、續(xù)展注冊的有效期,并可以無次數(shù)限制地續(xù)展下去,使商標權成為一種相對的永久性權利。注冊商標的變更是指不超出商標權范圍的商標注冊人名義、地址及其他注冊事項的變更。(4)注冊商標的轉讓和轉移。注冊商標的轉讓是指商標權人依法將其注冊商標轉讓給他人所有,轉讓人失去商標權,受讓人成為商標權人。注冊商標的轉移是指因繼承、企業(yè)合并、破產(chǎn)等事由發(fā)生的商標權轉移。與注冊商標的轉讓不同的是,注冊商標的轉移不是雙方法律行為,是由原注冊商標權人消滅這一事件引起的。(5)注冊商標的使用許可。商標權人通過簽訂使用許可合同,許可他人使用其注冊商標,注冊商標的所有權仍歸商標注冊人。2.注冊不當商標
注冊不當商標是指已經(jīng)注冊的商標違反了商標注冊條件,或者以欺騙等不正當手段或者損害他人合法在先權利取得注冊的商標。我國《商標法》規(guī)定了撤銷注冊不當商標的程序及時限,以及惡意商標注冊人的損失賠償原則。注冊商標專用權的保護1.注冊商標專用權的保護范圍我國《商標法》明確規(guī)定對注冊商標專用權的保護范圍。①以核準注冊的商標為限,即注冊商標所有人實際使用的商標必須與核準注冊的商標相一致,否則,不受法律保護且可能承擔法律后果。②以核定使用的商品為限。注冊商標所有人實際使用注冊商標的商品與核定使用的商品必須一致,否則,將承擔違法使用注冊商標的后果。2.侵犯注冊商標專用權及法律責任我國《商標法》規(guī)定的侵犯商標權的表現(xiàn)形式有以下幾種:
(1)未經(jīng)商標注冊人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,且近似商標容易導致混淆的。(2)銷售侵犯注冊商標專用權的商品的。(3)偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的。(4)未經(jīng)商標注冊人同意,更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的。
(5)故意為侵權提供便利條件,幫助他人實施侵犯商標專用權行為的。
(6)給他人的注冊商標專用權造成其他損害的。
侵犯商標權的法律責任分為民事責任、行政責任和刑事責任。民事責任有停止侵害、排除妨礙、消除危險、賠償損失、消除影響。行政責任有責令停止侵權行為,沒收、銷毀侵權商品和專門用于制造侵權商品、偽造注冊商標標識的工具,并處罰款。刑事責任有假冒注冊商標罪、偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造注冊商標標識罪、銷售明知是假冒注冊商標商品罪,統(tǒng)稱為侵犯注冊商標罪。著作權法知識要點:著作權和著作權法著作權的對象著作權的內(nèi)容著作權的主體著作權的保護
著作權和著作權法
著作權是指基于文學、藝術和科學作品依法產(chǎn)生的權利。一般來說,著作權分為狹義著作權和廣義著作權。狹義著作權是指作品的作者依法享有的權利,包括著作人身權和著作財產(chǎn)權。著作人身權包括作者的發(fā)表權、署名權、修改權和維護作品的完整權;著作財產(chǎn)權有復制發(fā)行權、表演權、播放權、展示權、改編權等。廣義著作權,亦稱著作鄰接權,是指除狹義著作權以外,還包括藝術表演者、錄音錄像制品制作者和廣播電視節(jié)目的制作者依法享有的權利。
著作權法是指調(diào)整因著作權的產(chǎn)生、使用、限制而形成的社會關系的法律規(guī)范的總稱。
著作權的對象1.作品及其特征我國著作權法實施條例所稱的作品,是指文學、藝術和科學領域內(nèi)具有獨創(chuàng)性并能以一定形式形式表現(xiàn)的智力成果。作品具有以下基本特征。(1)作品是思想、情感的表現(xiàn)形式。著作權只保護表現(xiàn)形式,不保護被表達的思想和情感。(2)作品具有獨創(chuàng)性。有無獨創(chuàng)性是判定是否為作品的標準,這里的獨創(chuàng)性是指形式上的獨創(chuàng),不是指思想的獨創(chuàng)。(3)表現(xiàn)形式屬于文學、藝術和科學范疇。只有在文學、藝術和科學范疇內(nèi)的表現(xiàn)形式才屬于作品。2.著作權保護的作品
我國《著作權法》采用了“作品類型開放”的模式,規(guī)定作品包括:①文字作品;②口述作品;③音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;④美術、建筑作品;⑤攝影作品;⑥視聽作品;⑦工程設計圖、產(chǎn)品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;⑧計算機軟件;⑨符合作品特征的其他智力成果。
著作權的內(nèi)容著作權包括著作人身權和著作財產(chǎn)權。1.著作人身權
著作人身權是指作者對作品中體現(xiàn)出的人格和精神所享有的權利。著作人身權包括以下幾個方面:(1)發(fā)表權。決定作品是否公之于眾的權利。(2)署名權。表明作者身份,在作品上署名的權利。(3)修改權。修改或者授權他人修改作品的權利。(4)保護作品完整權。保護作品不受歪曲、篡改的權利。2.著作財產(chǎn)權著作財產(chǎn)權是指著作權人基于對作品的利用而獲得的經(jīng)濟利益。我國《著作權法》規(guī)定,著作權包括:(1)復制權。(2)發(fā)行權。(3)出租權,有償許可他人臨時使用視聽作品、計算機軟件的權利。(4)展覽權。(5)表演權。(6)放映權。(7)廣播權。(8)信息網(wǎng)絡傳播權,以有線或者無線方式向公眾提供作品,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得作品的權利。(9)攝制權。(10)改編權,改變作品,創(chuàng)作出具有獨創(chuàng)性的新作品的權利。(11)翻譯權,將作品從一種語言文字轉換成另一種語言文字的權利。(12)匯編權,將作品或者作品的片段通過選擇或者編排,匯集成新作品的權利。(13)應當由著作權人享有的其他權利。3.著作權的取得及保護期間(1)著作權的取得。具備什么條件才能取得著作權,世界各國的法律規(guī)定不一,總體上有三種做法。一是自動取得原則。作品一經(jīng)產(chǎn)生,即產(chǎn)生著作權,無需履行其他手續(xù),《伯爾尼公約》就采取自動保護原則;二是作品產(chǎn)生后,還需要履行注冊登記手續(xù)才能取得著作權;三是以加注著作權標記為取得著作權的條件,如“不許復制”、作品的出版日期、著作權人的姓名或名稱及其縮寫等。我國《著作權法》采取自動保護原則。(2)著作權的保護期限。我國《著作權法》規(guī)定,作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期不受限制,同時對其他權利規(guī)定了保護期限。4.著作權的限制法律賦予著作權人對其作品的使用權利不是絕對無限制的,為了兼顧國家利益、社會公共利益與著作權人的利益,需要對著作權進行必要的限制。我國對于著作權的限制包括“合理使用”、“法定許可使用”和“強制許可使用”制度。一些國際公約則規(guī)定了“強制許可”制度。(1)合理使用。著作權人以外的人可以不經(jīng)著作權人許可,不向其支付報酬,但應當指明作者姓名、作品名稱,并且不得侵犯著作權人依法享有的其他權利,稱之為合理使用。合理使用的范圍和具體方式包括:為個人學習、研究或者欣賞,使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品;為介紹、評論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品;為報道時事新聞,在媒體中不可避免地再現(xiàn)或者引用已經(jīng)發(fā)表的作品;媒體刊登或者播放其他媒體已經(jīng)發(fā)表的關于政治、經(jīng)濟、宗教問題的時事性文章,但作者聲明不許刊登、播放的除外;媒體刊登或者播放在公眾集會上發(fā)表的講話,但著作權人聲明不許刊登、播放的除外;為學校課堂教學或者科學研究,翻譯、改編、匯編、播放或者少量復制已經(jīng)發(fā)表的作品,但不得出版發(fā)行;國家機關為執(zhí)行公務在合理范圍內(nèi)使用已經(jīng)發(fā)表的作品;圖書館、檔案館、紀念館、博物館、美術館、文化館等為陳列或者保存版本的需要,復制本館收藏的作品;免費表演已經(jīng)發(fā)表的作品,該表演未向公眾收取費用,也未向表演者支付報酬,且不以營利為目的;對設置或者陳列在室外公共場所的藝術作品進行臨摹、繪畫、攝影、錄像;將中國公民、法人或者非法人組織已經(jīng)發(fā)表的以國家通用語言文字創(chuàng)作的作品翻譯成少數(shù)民族語言文字作品在國內(nèi)出版發(fā)行;以閱讀障礙者能夠感知的無障礙方式向其提供已經(jīng)發(fā)表的作品。(2)法定許可使用。根據(jù)《著作權法》的規(guī)定,不經(jīng)著作權人許可,以某些方式使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品,但應當向著作權人支付使用費,并尊重著作權人的其他著作權,稱之為法定許可使用制度。法定許可使用的具體表現(xiàn):①著作權人向報社、雜志社投稿的,作品刊登后,除著作權人聲明不得轉載、摘編的外,其他報刊可以轉載或者作為文摘、資料刊登,但應當按照規(guī)定向著作權人支付報酬。②錄音制作者使用他人已經(jīng)合法錄制為錄音制品的音樂作品制作錄音制品,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當按照規(guī)定支付報酬;著作權人聲明不許使用的不得使用。③廣播電臺、電視臺播放他人已發(fā)表的作品,視聽作品、錄像制品除外,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當支付報酬。④為實施九年制義務教育和國家教育規(guī)劃而編寫出版教科書,除作者事先聲明不許使用的外,可以不經(jīng)著作權人許可,在教科書中匯編已經(jīng)發(fā)表的作品片段或者短小的文字作品、音樂作品或者單幅的美術作品、攝影作品,但應當按照規(guī)定支付報酬,指明作者姓名、作品名稱,并且不得侵犯著作權人依法享有的其他權利。上述規(guī)定適用于對出版者、表演者、錄音錄像制作者、廣播電臺、電視臺的權利的限制。
著作權的主體1.著作權的歸屬原則
著作權屬于作者是著作權歸屬的一般原則。作者包括自然人、法人或者非法人組織。作者以外的公民、法人或者非法人組織,依法也可以成為著作權人。著作權歸屬的具體情況包括:公民的著作權在公民死亡后,其著作財產(chǎn)權在保護期內(nèi),依照繼承法的
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