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文檔簡介
2023年高等教育法學類自考-00226知識產(chǎn)權法考試歷年高頻考點試題含答案(圖片大小可自由調(diào)整)第1卷一.參考題庫(共100題)1.鄰接權2.劉某從畫家孫某處購買了一幅畫,劉某在對該畫享有物權的同時,對該畫還享有()。A、改編權B、出租權C、復制權D、展覽權3.下列國際公約中,涉及專利權保護的有()。A、《羅馬公約》B、《伯爾尼公約》C、《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》D、《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》4.下列哪種發(fā)明創(chuàng)造只需要符合新穎性要求即可申請專利?()A、發(fā)明B、實用新型C、外觀設計D、計算機軟件5.下列行為中,屬于侵犯商業(yè)秘密權的是:()。A、通過反向工程獲取他人技術的行為B、通過公開的文獻取得他人技術的行為C、通過聘用他人的技術人員獲取他人技術的行為D、通過獨立開發(fā)獲得相同技術的行為6.簡述不受專利法保護的智力成果?7.下列哪項不是知識產(chǎn)權的價值()。A、經(jīng)濟價值B、制度價值C、法律價值D、文化價值8.下列哪項權利屬于著作人身權的內(nèi)容?()。A、修改權B、復制權C、發(fā)行權D、出租權9.下列情形中,可以成為發(fā)明人的是()。A、只是負責組織工作的人B、只是從事輔助性工作的人C、只是為物質(zhì)條件的利用提供方便的人D、只是對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出了創(chuàng)造性貢獻的人10.根據(jù)我國專利法下列不可以享有優(yōu)先權的情形是:()A、甲于2000年5月1日在法國第一次就自己的發(fā)明提出專利申請,在2001年4月1日又在中國就相同主題提出申請B、乙于2000年7月1日在美國第一次就自己的外觀設計提出專利申請,在2001年1月1日又在中國就相同主題提出申請C、丙于2000年5月1日在中國第一次就自己的實用新型提出專利申請,在2001年4月2日又在中國就相同主題提出申請D、丁于2000年5月1日在中國第一次就自己的外觀設計提出專利申請,在2001年9月2日又向中國國務院專利行政部門就相同主題提出申請11.簡述著作權的特點有哪些?12.發(fā)表權13.下列哪些是我國已經(jīng)加入的知識產(chǎn)權國際公約?()A、《世界版權公約》B、《國際植物新品種保護公約》C、《商標國際注冊馬德里協(xié)定有關議定書》D、《保護錄音制品制作者防止未經(jīng)許可復制其錄音制品公約》14.簡述作品的概念和特征?15.甲、乙兩人共同創(chuàng)作一部長篇小說。初稿完工后,兩人都不滿意,打算抽時間再作修改。乙?guī)状闻c甲商量盡早修改,甲一直抽不出時間。過了一段時間,甲再未問過此事。于是,乙請丙幫助共同修改完稿,期間丁曾幫助收集過一些資料。稿件在未經(jīng)重大修改基礎上進行了潤色和文字性修改,后予以發(fā)表,署名乙、丙,出書后受到社會各界的好評。某劇作家A根據(jù)某制片人王某的要求將其改編成電影劇本,但未征得小說作者的同意。王某拿到劇本后聘請著名導演張某將其拍成電影,放映后引起轟動,其中片頭曲和主題歌分別由李某和吳某創(chuàng)作。陳某和周某隨即將作品譯成朝鮮文,在國內(nèi)出版,但事后也未征得原著作者的同意。其錄像制作公司看到電影這樣受歡迎,又將其拍成錄像帶準備向海外發(fā)行。在此期間,因這部小說獲得如此大的成功,某報社發(fā)表了一篇評論員文章,稱其為“新世紀”開山之作,這篇文章被許多家報刊和雜志轉載。與此同時,某音像出版社看到電影主題歌這樣流行,就將其收錄進一盤言情歌曲磁帶中出版發(fā)行,并將其作為主題歌曲。小說原著也被多家圖書館收藏,某大學中文系從該校圖書館中復制了15本作為教學之用。假設王某(制片人)征求了原著作者同意后將其攝制成影片,請問王某享有著作權嗎?若有,是什么樣的權利?16.中國音樂著作權協(xié)會對著作權進行的管理是()A、著作權行政管理B、著作權集體管理C、著作權社會管理D、著作權中介管理17.劉實在美國學習期間完成了一項產(chǎn)品發(fā)明,于1996年12月2日在美國提出了專利申請,并于1997年5月7日就相同產(chǎn)品在我國提出專利申請,同時提交了要求優(yōu)先權的書面聲明及相關文件。甲企業(yè)自1996年10月開始在北京制造相同產(chǎn)品,劉實獲得專利權后,甲企業(yè)在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造。2000年2月劉實許可乙企業(yè)在北京獨家生產(chǎn)該產(chǎn)品,同年劉實自己也在北京建廠生產(chǎn)該產(chǎn)品。根據(jù)上述情況,請回答下列問題:劉實是否侵犯了乙企業(yè)的獨家實施權?為什么?18.兩個或兩個以上的商標注冊申請人,在同一種商品或者類似商品上,以相同或相似的商標申請注冊,并同一天申請,均未開始使用的,各申請人又不愿達成協(xié)議的:()。A、初步審定并公告所有商標B、駁回所有人的申請C、各申請人以抽簽的方式確定一個申請人,駁回其他人的注冊申請D、以上說法均不正確19.沈老是某市畫協(xié)的成員,于2002年5月31日完成了一幅長達10米的描繪三峽風光的畫卷。沈老于2004年4月5日病故。關于沈老的此幅畫卷,下列說法中符合《著作權法》規(guī)定的是:()A、該畫卷的發(fā)表權、署名權、修改權、保護作品完整權的保護期不受限制B、沈老對該畫卷的著作權轉移給其繼承人C、若沈老生前一直未發(fā)表該作品,且未明確表示不發(fā)表該作品,則作品的發(fā)表權應由其繼承人、受遺贈人來行使D、對該畫卷的展覽權終止于2054年4月5日20.甲為一白酒生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)“豪情”牌白酒。甲將該商標注冊后,下列行為中屬于侵犯甲商標權的是:()。A、乙白酒生產(chǎn)企業(yè)以“豪晴”作為其白酒的商標B、丙將甲生產(chǎn)的“豪情”酒買回后,撕去標簽,換上“茅臺”商標招待客人C、丁擅自大量制造“豪情”商標的標識D、戊酒廠以“豪情”商標的標志作為其生產(chǎn)的白酒的裝潢21.著作權自動取得原則是什么?22.甲委托乙開發(fā)—套管理軟件,并約定在乙交付符合要求的軟件后,甲一次性向乙支付5萬元費用。甲、乙沒有就該軟件著作權的歸屬作出約定。乙依約交付軟件后,甲支付了費用。下列關于該軟件著作權歸屬的表述中,正確的是:()。A、由甲與乙共同享有B、由甲乙各享有50%的權益C、由甲享有D、由乙享有23.公民張某于2000年4月完成了一項“水變油”的方法發(fā)明,5月利用A企業(yè)提供的物質(zhì)技術條件對該方法進行了驗證和測試,并向A企業(yè)支付了100萬元的測試費用。在測試過程中,A企業(yè)的職工王某竊取了張某的技術秘密后,于2000年6月將該技術秘密轉讓給李某,李某不知道王某的技術秘密系竊取所得,并向王某支付了200萬元的轉讓費。張某得知李某使用自己的技術秘密后,要求李某向其支付合理的使用費、承擔保密義務,李某向張某支付使用費后,張某要求李某停止使用該技術秘密。2001年12月,張某將該項技術的專利申請權以300萬元的價格轉讓給甲公司,2002年1月1日,甲公司向國家知識產(chǎn)權局提出發(fā)明專利的書面申請。國家知識產(chǎn)權局經(jīng)初步審查認為該方法發(fā)明符合專利法的規(guī)定要求,于2003年7月1日即行公布。2004年10月1日,國家知識產(chǎn)權局根據(jù)甲公司的請求,對該方法發(fā)明進行實質(zhì)審查后,于2005年1月1日作出授予甲公司發(fā)明專利權的決定,并于同日予以登記和公告。2005年4月,甲公司對乙公司、丙公司、丁公司分別提起專利侵權訴訟,人民法院在審理過程中,查明以下情況:(1)乙公司于2004年1月1日開始,多次使用甲公司的該項方法發(fā)明。2004年12月15日甲公司得知后要求乙公司支付使用費時,遭到乙公司的拒絕。(2)2005年4月1日,甲公司得知丙公司在未經(jīng)許可的情況下,于2005年2月1日在與某公司的買賣合同中使用甲公司的專利號,非法獲利20萬元。(3)丁公司在2002年1月1日前已經(jīng)使用相同的方法,甲公司于2005年1月1日取得發(fā)明專利權后,丁公司在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該方法。2005年6月1日,人民法院經(jīng)審理,判決丙公司的侵權行為成立。丙公司于2005年6月10日向甲公司支付了賠償金20萬元。2005年8月1日,甲公司的發(fā)明專利被國家知識產(chǎn)權局宣告無效,于是丙公司向甲公司要求退還20萬元的專利侵權賠償金。根據(jù)上述內(nèi)容,分別回答以下問題:張某要求李某停止使用該技術秘密的主張是否成立?并說明理由。24.法定許可使用25.簡述2000年專利法的修改內(nèi)容?26.平海市業(yè)余攝影愛好者韓某于1993年6月11日為自家的寵物狗拍攝了一幅照片,題名為《我的跟班》。同年8月,該照片發(fā)表于《平海晚報》上。1995年5月2日,韓某在本市一家超級市場購物時發(fā)現(xiàn)平海市藍江食品有限責任公司生產(chǎn)的飲料上的注冊商標使用了該照片。另外,據(jù)查,平海市阿哈玩具有限責任公司將該照片使用在其生產(chǎn)的玩具上,并于1993年10月申請了外觀設計專利,1995年4月獲得授權。韓某對上述兩公司申請商標注冊和申請專利的情況一無所知。請問:阿哈玩具有限責任公司申請上述外觀設計專利的行為是否合法?為什么?27.在下列國際公約中,明確要求締約方確認知識產(chǎn)權是一項“私權”的是:()。A、《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)定》B、《成立世界知識產(chǎn)權組織公約》C、《巴黎公約》D、《世界知識產(chǎn)權組織版權條約》28.獲得專利權以后,技術開發(fā)者與投資者能否真正收回成本或者獲得利潤,專利制度無能為力。29.知識產(chǎn)權是企業(yè)的核心競爭力。30.著作權的許可使用和轉讓的區(qū)別?31.《為鼓勵知識創(chuàng)作而授予作者及購買者就其已印刷成冊的圖書在一定期限內(nèi)之權利法》為稱為()A、我國第一部著作權法B、美國第一部著作權法C、世界上第一部著作權法D、世界上第一部國際公約32.《專利法》規(guī)定,申請人就外觀設計向國務院專利行政部門提出專利申請的,在下列材料中,應當提交的文件包括:()。A、專利請求書B、說明書摘要C、圖片或者照片D、權利要求書33.商標使用的文字、圖形或者組合應當具備怎樣的特征?()A、新穎性B、實用性C、獨創(chuàng)性D、顯著性34.甲國國民在我國進行商標注冊時要求優(yōu)先權,為此必須符合以下哪一條件?()A、甲國為《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》的成員國B、甲國為《商標國際注冊馬德里協(xié)定》的成員國C、甲國為《商標注冊用商品與服務分類尼斯協(xié)定》的成員國D、甲國為《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》、《商標國際注冊馬德里協(xié)定》、《商標注冊用商品與服務分類尼斯協(xié)定》的成員國35.甲乙兩人擁有相同主題的發(fā)明,且兩人均已向中國國務院專利行政部門就該發(fā)明提出專利申請甲的專利申請日是2000年8月20日,乙的申請日是2000年10月30日專利局審查乙之申請是否具有新穎性時,甲的申請可以導致乙之申請喪失()A、新穎性B、創(chuàng)造性C、實用性D、美觀性36.2004年5月,劉某將其最新研究成果在國際會議上發(fā)表,2004年7月,劉某將該項科研成果申請發(fā)明專利。劉某的專利申請:()。A、視為2004年5月提出B、應該駁回C、不喪失新穎性D、已喪失了新穎性37.甲、乙、丙合作創(chuàng)作一首歌曲。甲欲將該作品交某音樂期刊發(fā)表。乙以該期刊發(fā)表過批評其作品的文章為由表示反對。丙未置可否。下列有關該事件的表述中正確的是()。A、甲有權不顧乙的反對而將作品交該期刊發(fā)表B、如果乙堅持反對則甲不能將作品交該期刊發(fā)表C、在丙同意的情況下,甲可以不顧乙的反對而將作品交該期刊發(fā)表D、如果丙以同樣的理由表示反對,則甲不能將作品交該期刊發(fā)表38.類似商品或者服務使用同一注冊商標的,()A、應當分別轉讓B、只能分別轉讓C、最好分別轉讓D、不得分別轉讓39.甲公司專業(yè)生產(chǎn)計算機,并使用“倍得”商標。1998年,甲公司與乙公司簽訂一份“倍得”商標使用許可合同,該合同約定:乙公司取得在中國境內(nèi)獨家使用該商標的使用權,為保證產(chǎn)品質(zhì)量,維護商標信譽,乙公司必須完全采用甲公司提供的技術和設備生產(chǎn),并接受甲公司的質(zhì)量監(jiān)督。1999年乙公司在設備安裝中,為了便于操作,在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,作了必要的修改,并通知了甲公司。甲公司接到通知后,派員測試,沒有異議。但測試人員回去后,甲公司卻以乙公司擅自變更技術設備,違反使用許可合同為由,要求解除與乙公司簽訂的合同。為此雙方發(fā)生爭執(zhí),沒有達成一致意見,乙公司訴諸法院。請問:乙公司是否違反使用許可合同?為什么?40.下列對象中,不受著作權法保護的是()。A、李律師在法庭上發(fā)表的代理詞B、馬法官就某一案件撰寫的判決C、陳教授利用業(yè)余時間翻譯了《民法通則》D、刊登在專利公報上的某一發(fā)明專利的說明書41.王興華、張江麗夫婦有一子王鋼,2004年,夫婦倆帶王鋼在紅星照相館拍周歲照。攝影師劉某為王鋼照了兩張底片,一張連同照片交給王某夫婦,另一張經(jīng)修飾后洗印放大成20寸照片,陳列在照相館櫥窗中。2005年,劉某將王鋼的底片提供給某出版社用以制作兒童掛歷,獲1000元稿酬。后來,出版社又將王鋼的底片提供給本市的某香皂廠,用于一種嬰兒香皂的包裝。2006年,王某夫婦在市場上發(fā)現(xiàn)了掛歷,又發(fā)現(xiàn)了香皂,于是追尋到紅星照相館,方得知照相館扣下了一張底片,才發(fā)生后面的一系列事件。王某夫婦以王鋼法定監(jiān)護人和代理人身份起訴紅星照相館侵犯著作權。照相館辯稱,自己與王某夫婦之間是委托拍攝關系,自己已按約定履行了義務,而攝影作品的著作權如未約定歸屬則應當歸照相館所有。照相館將底片提供給出版社,是行使著作權的行為,自己并不構成侵權。至于出版社將底片提供給香皂廠則與己無關。王鋼的照片的著作權應當屬于誰?為什么?42.作者甲將自己創(chuàng)作的一部小說交乙出版社出版,但雙方始終未簽訂出版合同。事后,甲又與丙出版社簽訂了專有出版合同,將此書稿交丙出版?,F(xiàn)乙對甲和丙提出異議。本案依法應如何認定?()A、甲的行為屬于一稿多投,侵犯了乙的權利B、丙明知乙已出版此書仍與甲簽訂出版合同,屬侵權行為C、甲一稿多投并不違法,乙不簽訂出版合同有悖著作權法的要求D、乙應當尊重丙的專有出版權,不得再出版此書43.如何看待鄰接權與著作權之間的關系?44.我國著作權法所調(diào)整和保護的對象包括著作權和與著作權有關的權益,其中與著作權有關的權益包括()。A、出版者的權利B、作者允許他人進行表演的權利C、錄音錄像制作者的權利D、廣播電臺、電視臺的權利45.什么是植物新品種的專利保護?46.簡述著作權的限制?47.甲、乙兩人共同創(chuàng)作一部長篇小說。初稿完工后,兩人都不滿意,打算抽時間再作修改。乙?guī)状闻c甲商量盡早修改,甲一直抽不出時間。過了一段時間,甲再未問過此事。于是,乙請丙幫助共同修改完稿,期間丁曾幫助收集過一些資料。稿件在未經(jīng)重大修改基礎上進行了潤色和文字性修改,后予以發(fā)表,署名乙、丙,出書后受到社會各界的好評。某劇作家A根據(jù)某制片人王某的要求將其改編成電影劇本,但未征得小說作者的同意。王某拿到劇本后聘請著名導演張某將其拍成電影,放映后引起轟動,其中片頭曲和主題歌分別由李某和吳某創(chuàng)作。陳某和周某隨即將作品譯成朝鮮文,在國內(nèi)出版,但事后也未征得原著作者的同意。其錄像制作公司看到電影這樣受歡迎,又將其拍成錄像帶準備向海外發(fā)行。在此期間,因這部小說獲得如此大的成功,某報社發(fā)表了一篇評論員文章,稱其為“新世紀”開山之作,這篇文章被許多家報刊和雜志轉載。與此同時,某音像出版社看到電影主題歌這樣流行,就將其收錄進一盤言情歌曲磁帶中出版發(fā)行,并將其作為主題歌曲。小說原著也被多家圖書館收藏,某大學中文系從該校圖書館中復制了15本作為教學之用。若丁也要求享有著作權,丁的要求是否合法?48.W公司未經(jīng)許可擅自使用H公司專利技術生產(chǎn)并銷售了變頻家用空調(diào)器5000臺。G家電銷售公司在明知W公司侵犯H公司專利權的情況下,從W公司進貨2000臺,并已實際售出1600臺。M賓館在不知W公司侵犯H公司專利權的情況下也從W公司購入200臺并已安裝使用。H公司發(fā)現(xiàn)W公司、G公司和M賓館的上述生產(chǎn)、銷售和使用行為后,向法院起訴,狀告W公司、G公司和M賓館侵犯其專利權。請依據(jù)我國法律分析以下問題:M賓館的使用行為是否侵權?是否應承擔相應的賠償責任?是否可以繼續(xù)使用這200臺空調(diào)器?49.北京西城鋼窗廠研制的一種防盜窗,申請并獲得專利權,在市場上銷路較好。該廠發(fā)現(xiàn)山東省威海市C區(qū)某廠生產(chǎn)、銷售的鋼窗采用了其專利技術,但未經(jīng)該廠許可并支付報酬。西城鋼窗廠欲通過訴訟制止威海C區(qū)某廠的侵權行為,應到以下所列舉的哪個法院提起訴訟?()A、威海市C區(qū)人民法院B、威海市中級人民法院C、濟南市中級人民法院D、北京市中級人民法院50.12000年1月甲公司的高級工程師乙研制出一種節(jié)油裝置,完成了該公司的技術攻堅課題,并達到國際領先水平。2000年2月甲公司將該裝置樣品提供給我國政府承認的某國際技術展覽會展出。同年3月,乙未經(jīng)單位同意,在向某國外雜志的投稿論文中透露了該裝置的核心技術,該雜志將論文全文刊載,引起甲公司不滿。同年6月,丙公司依照該雜志的報道很快研制了樣品,并做好了批量生產(chǎn)的必要準備。甲公司于2000年7月向我國專利局遞交專利申請書。2000年12月丁公司也根據(jù)該雜志開始生產(chǎn)該節(jié)油裝置。2003年5月7日國務院專利行政部門授予甲公司發(fā)明專利,2003年7月甲公司向法院提起訴訟,分別要求丙公司和丁公司停止侵害并賠償損失。請回答以下(1)—(4)題。甲公司能否要求丙公司停止侵害并賠償損失?()A、甲公司有權要求丙公司停止侵害并賠償損失B、甲公司有權要求丙公司停止侵害,但無權要求賠償損失C、甲公司無權要求,因丙公司有權在2004年5月7日前制造該專利產(chǎn)品D、甲公司無權要求,因丙公司有權在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造該專利產(chǎn)品51.公民張某于2000年4月完成了一項“水變油”的方法發(fā)明,5月利用A企業(yè)提供的物質(zhì)技術條件對該方法進行了驗證和測試,并向A企業(yè)支付了100萬元的測試費用。在測試過程中,A企業(yè)的職工王某竊取了張某的技術秘密后,于2000年6月將該技術秘密轉讓給李某,李某不知道王某的技術秘密系竊取所得,并向王某支付了200萬元的轉讓費。張某得知李某使用自己的技術秘密后,要求李某向其支付合理的使用費、承擔保密義務,李某向張某支付使用費后,張某要求李某停止使用該技術秘密。2001年12月,張某將該項技術的專利申請權以300萬元的價格轉讓給甲公司,2002年1月1日,甲公司向國家知識產(chǎn)權局提出發(fā)明專利的書面申請。國家知識產(chǎn)權局經(jīng)初步審查認為該方法發(fā)明符合專利法的規(guī)定要求,于2003年7月1日即行公布。2004年10月1日,國家知識產(chǎn)權局根據(jù)甲公司的請求,對該方法發(fā)明進行實質(zhì)審查后,于2005年1月1日作出授予甲公司發(fā)明專利權的決定,并于同日予以登記和公告。2005年4月,甲公司對乙公司、丙公司、丁公司分別提起專利侵權訴訟,人民法院在審理過程中,查明以下情況:(1)乙公司于2004年1月1日開始,多次使用甲公司的該項方法發(fā)明。2004年12月15日甲公司得知后要求乙公司支付使用費時,遭到乙公司的拒絕。(2)2005年4月1日,甲公司得知丙公司在未經(jīng)許可的情況下,于2005年2月1日在與某公司的買賣合同中使用甲公司的專利號,非法獲利20萬元。(3)丁公司在2002年1月1日前已經(jīng)使用相同的方法,甲公司于2005年1月1日取得發(fā)明專利權后,丁公司在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該方法。2005年6月1日,人民法院經(jīng)審理,判決丙公司的侵權行為成立。丙公司于2005年6月10日向甲公司支付了賠償金20萬元。2005年8月1日,甲公司的發(fā)明專利被國家知識產(chǎn)權局宣告無效,于是丙公司向甲公司要求退還20萬元的專利侵權賠償金。根據(jù)上述內(nèi)容,分別回答以下問題:丙公司向甲公司要求退還20萬元的專利侵權賠償金的主張是否成立?并說明理由。52.版權包括下列哪幾項()。A、專利權B、著作權C、鄰接權D、商標權E、植物新品種53.李某購買了一支“英雄”牌高級鋼筆,而且該鋼筆中還包含一項實用新型專利,那么,李某享有()。A、“英雄”商標專用權B、該鋼筆的所有權C、該實用新型專利權D、前三項權利之全部54.周某是一個翻譯公司的職員,主要從事英文翻譯工作,同時周某還是一位文學愛好者,尤其喜愛魯迅先生的作品(魯迅于1936年去世)。2006年他打算將魯迅先生的作品翻譯成英文,介紹給世界各國的讀者,但是由于翻譯涉及原作者的著作權問題。因此他擔心由于他的翻譯侵犯了魯迅先生的繼承人對作品的著作權。如果周某在翻譯成英文的過程中將魯迅的作品作了大幅度的刪節(jié),是否侵犯魯迅的權利?為什么?55.下列關于攝影作品的陳述,正確的是()。A、自然人完成的攝影作品,其保護期為作者終身及其死后50年B、攝影作品保護期,不論是法人創(chuàng)作還是個人創(chuàng)作,其保護期均為50年C、攝影作品的保護期的起算,根據(jù)著作權法的自動取得原則,自作品創(chuàng)作完成之時起開始計算D、攝影作品的保護期的起算點為作品發(fā)表之時起開始計算56.我國出租權的對象包括()。A、計算機軟件B、文學作品C、圖書D、電影作品57.以下獲取技術的方法中,投資最小的是()。A、自主創(chuàng)新B、集成創(chuàng)新C、模仿創(chuàng)新D、盜取58.1904年,清政府頒布了我國歷史上的第一部商標法規(guī),即()A、《商標注冊試辦章程》B、《商標注冊暫行規(guī)定》C、《商標注冊暫行條例》D、《商標管理暫行章程》59.甲、乙兩人合謀盜印暢銷小說《天下沒有不散的筵席》,在某地擺攤銷售。丙購得一本該盜版書后,借給丁、戊看。侵犯小說《天下沒有不散的筵席》著作權的人有()。A、甲B、乙C、丙D、丁E、戊60.保護版權可以產(chǎn)生()效果。A、創(chuàng)造更大效益B、提高創(chuàng)造積極性C、抵制盜版D、降低創(chuàng)作成本E、降低經(jīng)濟效益61.錢某的網(wǎng)絡原創(chuàng)小說《在那遙遠的地方》授權沖浪網(wǎng)站發(fā)表。蒙文編輯巴特將該小說譯成蒙文在期刊上連載,但未指明原作者姓名和作品出處。草原出版社擅自以蒙文漢文對照版形式出版《在那遙遠的地方》,為作者、譯者署名并向其支付報酬。白云書店銷售了該圖書,進貨200本,已售出80本。請問:巴特的行為是否合法?為什么?62.著作權的許可使用和轉讓的區(qū)別是什么?63.甲、乙兩人共同創(chuàng)作一部長篇小說。初稿完工后,兩人都不滿意,打算抽時間再作修改。乙?guī)状闻c甲商量盡早修改,甲一直抽不出時間。過了一段時間,甲再未問過此事。于是,乙請丙幫助共同修改完稿,期間丁曾幫助收集過一些資料。稿件在未經(jīng)重大修改基礎上進行了潤色和文字性修改,后予以發(fā)表,署名乙、丙,出書后受到社會各界的好評。某劇作家A根據(jù)某制片人王某的要求將其改編成電影劇本,但未征得小說作者的同意。王某拿到劇本后聘請著名導演張某將其拍成電影,放映后引起轟動,其中片頭曲和主題歌分別由李某和吳某創(chuàng)作。陳某和周某隨即將作品譯成朝鮮文,在國內(nèi)出版,但事后也未征得原著作者的同意。其錄像制作公司看到電影這樣受歡迎,又將其拍成錄像帶準備向海外發(fā)行。在此期間,因這部小說獲得如此大的成功,某報社發(fā)表了一篇評論員文章,稱其為“新世紀”開山之作,這篇文章被許多家報刊和雜志轉載。與此同時,某音像出版社看到電影主題歌這樣流行,就將其收錄進一盤言情歌曲磁帶中出版發(fā)行,并將其作為主題歌曲。小說原著也被多家圖書館收藏,某大學中文系從該校圖書館中復制了15本作為教學之用。音像出版社發(fā)行包含影片片頭曲的磁帶是否侵犯他人著作權?64.美國人甲于1993年5月4日就其發(fā)明向美國專利商標局提出專利申請,又于1994年2月3日就同樣主題的發(fā)明向中國國家知識產(chǎn)權局申請專利1996年12月被中國國家知識產(chǎn)權局授予專利權甲的該專利權終止的時間是()A、2008年5月5日B、2009年2月4日C、2013年5月5日D、2014年2月4日65.“云霧飛”是一件注冊商標,以下諸選項中,屬于商標所有人“使用”商標的方式的有()A、將“云霧飛”做成牌匾掛在公司正門上方B、在公司的產(chǎn)品說明書上標注有“云霧飛”的標記C、在公司員工的工作服上標有“云霧飛”的字樣D、在公司一位業(yè)余作者創(chuàng)作的一首詩中,有這樣兩句:“黃山云霧飛,奇景天下絕”E、他人未經(jīng)許可,擅自使用“云霧飛”商標于自己生產(chǎn)的商品上66.某局秘書小李,接受領導任務,按局領導會議討論意見修改、定稿、上報的本單位工作報告,依著作權法是()。A、法人單位作品B、委托作品C、職務作品D、個人作品67.以下主體中,依法享有信息網(wǎng)絡傳播權利的是:()A、錄音錄像制作者、報社、電臺B、著作權人、表演者、電臺C、表演者、報社、著作權人D、著作權人、錄音錄像制作者、表演者68.就強制許可實施權的特點而言,正確的說法是()。A、非獨占性、不可轉讓性和無償性B、非獨占性、可轉讓性和有償性C、獨占性、可轉讓性和有償性D、非獨占性、不可轉讓性和有償性69.W公司未經(jīng)許可擅自使用H公司專利技術生產(chǎn)并銷售了變頻家用空調(diào)器5000臺。G家電銷售公司在明知W公司侵犯H公司專利權的情況下,從W公司進貨2000臺,并已實際售出1600臺。M賓館在不知W公司侵犯H公司專利權的情況下也從W公司購入200臺并已安裝使用。H公司發(fā)現(xiàn)W公司、G公司和M賓館的上述生產(chǎn)、銷售和使用行為后,向法院起訴,狀告W公司、G公司和M賓館侵犯其專利權。請依據(jù)我國法律分析以下問題:G公司的銷售行為是否侵權?是否應承擔相應的賠償責任?是否可以繼續(xù)銷售庫存的400臺空調(diào)器?分別說明理由。70.許諾銷售71.在中國,實用新型和外觀設計專利申請()。A、須經(jīng)過實質(zhì)審查后授權B、經(jīng)初審合格后即授權C、遞交申請后即可授權D、經(jīng)過形式審查和實質(zhì)審查后才可授權72.甲公司專業(yè)生產(chǎn)計算機,并使用“倍得”商標。1998年,甲公司與乙公司簽訂一份“倍得”商標使用許可合同,該合同約定:乙公司取得在中國境內(nèi)獨家使用該商標的使用權,為保證產(chǎn)品質(zhì)量,維護商標信譽,乙公司必須完全采用甲公司提供的技術和設備生產(chǎn),并接受甲公司的質(zhì)量監(jiān)督。1999年乙公司在設備安裝中,為了便于操作,在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,作了必要的修改,并通知了甲公司。甲公司接到通知后,派員測試,沒有異議。但測試人員回去后,甲公司卻以乙公司擅自變更技術設備,違反使用許可合同為由,要求解除與乙公司簽訂的合同。為此雙方發(fā)生爭執(zhí),沒有達成一致意見,乙公司訴諸法院。請問:法院應如何處理?73.國際對我國知識產(chǎn)權的打壓快速減少。74.試析發(fā)明與外觀設計、實用新型的區(qū)別?75.下列關于著作權與專利權的區(qū)別的說法中,正確的是:()。A、保護對象不同B、保護條件不同C、權利產(chǎn)生的程序不同D、法律責任不同E、適用領域不同76.甲食品廠以生產(chǎn)土豆片、鍋巴等小食品為主,為了宣傳自己的商品,甲廠決定提出“香脆”商標注冊申請,使用商品為土豆片、鍋巴。根據(jù)上述情況,請回答以下各題:該商標注冊申請能否被核準?為什么?77.下列發(fā)明創(chuàng)造中,不可能授予專利權的是:()。A、一種新的食品添加劑B、一種新的血壓測量儀C、一種新的毒品吸食工具D、一種新的印刷技術78.外觀設計專利權人甲向人民法院起訴乙侵犯其專利權,乙在提交答辯狀的同時,向專利復審委員會提出專利權無效宣告請求。根據(jù)《專利法》規(guī)定,正確的說法是()。A、專利復審委員會作出的決定是終局決定B、對專利復審委員會作出的決定,甲不服的,可以向人民法院起訴C、對專利復審委員會作出的決定,乙不服的,可以向人民法院起訴D、對專利復審委員會作出的決定,甲乙雙方都不服的,可以請求專利局再審79.甲于1999年8月24日就其商標“獵峰”申請注冊使用在第25類的靴、鞋等商品上,乙于1999年12月4日就其商標“獵峰”申請注冊使用在第25類的拖鞋上根據(jù)我國商標法規(guī)定,決定甲乙取得注冊商標專用權應依據(jù)的原則是()A、自愿注冊原則B、注冊原則C、先申請原則D、先使用原則80.試分析先申請原則的優(yōu)、缺點?81.世界上最早建立專利制度的國家是()。A、美國B、法國C、英國D、威尼斯共和國82.錢某的網(wǎng)絡原創(chuàng)小說《在那遙遠的地方》授權沖浪網(wǎng)站發(fā)表。蒙文編輯巴特將該小說譯成蒙文在期刊上連載,但未指明原作者姓名和作品出處。草原出版社擅自以蒙文漢文對照版形式出版《在那遙遠的地方》,為作者、譯者署名并向其支付報酬。白云書店銷售了該圖書,進貨200本,已售出80本。請問:白云書店是否應承擔法律責任?為什么?83.簡述《著作權法》對著作權中財產(chǎn)權利的規(guī)定?84.《商標法》除保護商品商標外,還保護:()。A、服務商標B、聲音商標C、氣味商標D、集體商標E、證明商標85.技術秘密專有權受保護時間非常明確。86.談談所謂的專利權間接侵權制度。這一制度是否擴大了專利權保護的范圍?87.《中華人民共和國專利法》第二次被修訂的時間是()A、1992年9月2日B、1996年6月4日C、1999年10月20日D、2000年8月25日88.楊珊生前發(fā)表了一篇專業(yè)論文,被多家核心期刊轉載,楊珊死亡后,下列說法正確的是()。A、其繼承人或者受遺贈人可以享有署名權B、其繼承人或者受遺贈人在法定期間內(nèi)享有獲得報酬權C、該著作權的人身權利由其繼承人或者受遺贈人保護D、若無繼承人或者受遺贈人,著作權的人身權利由著作權行政管理部門保護89.甲公司為國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)控機床的公司,擁有與數(shù)控機床有關的多項發(fā)明專利技術。2005年4月,甲公司與外國乙公司分別簽訂了商標使用許可合同和著作權使用許可合同。根據(jù)商標使用許可合同,甲公司獲得了乙公司的A注冊商標的獨占使用權,核準使用的商品為數(shù)控機床。根據(jù)著作權許可使用合同,甲公司獲得乙公司的B軟件在中國大陸的專有使用權,但合同沒有約定甲公司是否可以許可第三人使用該軟件。2005年7月,甲公司與丙公司簽訂代銷合同,約定丙公司以自己的名義試銷貼有A注冊商標的數(shù)控機床10臺,銷售價格為每臺15萬元,每銷售一臺收取代銷費2萬元。2006年3月,丙公司以每臺15萬元的價格向丁公司銷售了3臺數(shù)控機床。丁公司收到3臺數(shù)控機床后,自己使用一臺,將其余兩臺出租給其他公司。2006年8月,丙公司未經(jīng)甲公司同意,將其余7臺數(shù)控機床的A注冊商標清除,更換為自己的C注冊商標,并以每臺15萬元的價格賣出了5臺。根據(jù)上述內(nèi)容,請分別回答下列問題:丁公司出租數(shù)控機床的行為是否侵犯乙公司的著作權?并說明理由。90.試述不同類型作品的著作財產(chǎn)權的保護期限。91.根據(jù)我國商標法規(guī)定,除特殊情況外,商品生產(chǎn)者、經(jīng)營者或者服務提供者在其生產(chǎn)、經(jīng)營的商品上或者提供的服務上()A、必須使用注冊商標B、必須使用商標C、可以自由決定是否使用商標及是否將其商標申請注冊D、不得使用未注冊商標92.1993年,作者甲與出版社乙就其作品W簽訂了一份出版合同。該合同的有效期自1993年8月1日至1999年7月31日。1997年10月21日,甲又與丙出版社就作品W簽訂了一份出版合同,并付諸實施。則()A、乙出版社對甲之作品W享有專有出版權B、丙出版社對甲之作品W也享有專有出版權C、甲侵犯了乙出版社的專有出版權D、丙侵犯了乙出版社的專有出版權E、甲丙均未侵犯乙出版社的專有出版權93.海爾商標之所以受到人們青睞,是因為()A、產(chǎn)品質(zhì)量好B、后服務好?C、品品種多D、商標名氣大E、上都是正確的94.甲、乙兩企業(yè)都以生產(chǎn)燈具為主,甲企業(yè)在2001年申請注冊了“陽光”商標,其燈具受到廣大消費者的好評,“陽光”也成為該地燈具業(yè)小有名氣的商標。2004年,甲企業(yè)的經(jīng)營出現(xiàn)問題,需要進行業(yè)務調(diào)整,于是與乙企業(yè)洽談轉讓“陽光”商標事宜。其法律顧問提出的法律意見中符合《商標法》規(guī)定的是:()A、甲、乙應簽訂書面轉讓協(xié)議B、雙方應共同向商標局提交轉讓申請書,否則該商標將有可能被商標局撤銷C、轉讓申請經(jīng)商標局核準,乙即可取得該商標的專用權D、甲應該將其在一系列燈具上注冊的商標一并轉讓給乙95.下列中可以受專利法保護的對象是:()。A、某甲發(fā)明的一種高血壓病的治療方法B、某乙發(fā)明的一種游戲規(guī)則C、某丙發(fā)明的一種茶葉的制作方法D、某丁發(fā)明的專用于吸食毒品的工具96.甲、乙兩人共同創(chuàng)作一部長篇小說。初稿完工后,兩人都不滿意,打算抽時間再作修改。乙?guī)状闻c甲商量盡早修改,甲一直抽不出時間。過了一段時間,甲再未問過此事。于是,乙請丙幫助共同修改完稿,期間丁曾幫助收集過一些資料。稿件在未經(jīng)重大修改基礎上進行了潤色和文字性修改,后予以發(fā)表,署名乙、丙,出書后受到社會各界的好評。某劇作家A根據(jù)某制片人王某的要求將其改編成電影劇本,但未征得小說作者的同意。王某拿到劇本后聘請著名導演張某將其拍成電影,放映后引起轟動,其中片頭曲和主題歌分別由李某和吳某創(chuàng)作。陳某和周某隨即將作品譯成朝鮮文,在國內(nèi)出版,但事后也未征得原著作者的同意。其錄像制作公司看到電影這樣受歡迎,又將其拍成錄像帶準備向海外發(fā)行。在此期間,因這部小說獲得如此大的成功,某報社發(fā)表了一篇評論員文章,稱其為“新世紀”開山之作,這篇文章被許多家報刊和雜志轉載。與此同時,某音像出版社看到電影主題歌這樣流行,就將其收錄進一盤言情歌曲磁帶中出版發(fā)行,并將其作為主題歌曲。小說原著也被多家圖書館收藏,某大學中文系從該校圖書館中復制了15本作為教學之用。報刊和雜志轉載某報的評論員文章,是否須事先征得該報同意,支付報酬?97.周某是一個翻譯公司的職員,主要從事英文翻譯工作,同時周某還是一位文學愛好者,尤其喜愛魯迅先生的作品(魯迅于1936年去世)。2006年他打算將魯迅先生的作品翻譯成英文,介紹給世界各國的讀者,但是由于翻譯涉及原作者的著作權問題。因此他擔心由于他的翻譯侵犯了魯迅先生的繼承人對作品的著作權。翻譯魯迅先生的作品是否需要得到授權?為什么?98.為了創(chuàng)造自己的品牌,某內(nèi)衣專賣店注冊了“活得好”商標,該商標的性質(zhì)屬于哪一類商標?()A、服務商標B、證明商標C、銷售商標D、制造商標99.創(chuàng)作一大批優(yōu)秀的文學作品,需要具備的三大條件包括()。A、民主的政治體制B、豐富的創(chuàng)造素材C、良好的創(chuàng)作環(huán)境D、大力的政府支持E、完善的版權制度100.下列哪些標志不能作為商標使用?()A、“五星紅旗”牌香煙B、“準確”牌手表C、剪刀生產(chǎn)廠家以剪刀形狀為其商標D、紅十字第1卷參考答案一.參考題庫1.正確答案:鄰接權亦稱“與著作權有關的權益”,是指作品傳播者所享有的權利,包括出版者對其出版的圖書和期刊的版式設計享有的權利,表演者對其表演享有的權利,錄音錄像制作者對其制作的錄音錄像制品所享有的權利,廣播電臺、電視臺對其播放的廣播、電視節(jié)目享有的權利。2.正確答案:D3.正確答案:C,D4.正確答案:C5.正確答案:C6.正確答案:根據(jù)我國《專利法》的規(guī)定,下列智力成果不受專利法保護:違反國家法律、社會公德或妨礙公共利益的發(fā)明創(chuàng)造;科學發(fā)現(xiàn);智力活動的規(guī)則和方法;疾病的診斷和治療方法;動植物品種;用原子核變換方法獲得的物質(zhì);其他不授予專利的技術領域。7.正確答案:D8.正確答案:A9.正確答案:D10.正確答案:D11.正確答案: 著作權,亦稱版權,是指作者及其他著作權人對其創(chuàng)作的文學、科學和藝術作品依法所享有的權利。著作權屬于民事權利,包括人身權和財產(chǎn)權兩大類。著作權是一種對世權,屬于絕對權。 與專利權、商標權等其他知識產(chǎn)權相比,著作權具有自己的特點: 1.著作權因作品的創(chuàng)作而自動產(chǎn)生。 專利權、商標權的獲得必須經(jīng)過申請和審批,由主管部門授權后才能產(chǎn)生。而著作權則因作品的創(chuàng)作完成而自動產(chǎn)生。 2.著作權突出對人身權的保護。 著作權與作品的創(chuàng)作密切聯(lián)系,因此在著作權中,保護作者對作品的人身權利是其重要的內(nèi)容。著作權中作者的署名權、修改權、保護作品完整權等人身權利永遠歸作者享有,不能轉讓,也不受著作權保護期限的限制。12.正確答案: 發(fā)表權是著作人身權的內(nèi)容之一,是指決定作品是否公之于眾的權利。所謂公之于眾,即披露作品并使作品處于為公眾所知的狀態(tài)。發(fā)表權的特點: (1)發(fā)表權只能行使一次。一件作品完成以后,無論什么時間、地點,作者只要以符合法律規(guī)定的方式披露出來,置于為公眾所知的狀態(tài),即為行使了發(fā)表權。 (2)發(fā)表權通常不能轉移和繼承。 (3)如果因作品而產(chǎn)生的權利涉及第三人的,發(fā)表權往往還受到第三人權利的制約。13.正確答案:A,B,C,D14.正確答案: 《著作權法實施條例》第2條規(guī)定:“著作權法所稱作品,是指文學、藝術和科學領域內(nèi)具有獨創(chuàng)性并能以某種有形形式復制的智力成果”。作品應當具備以下要素: (1)必須是文學、藝術和科學領域內(nèi)的智力創(chuàng)作。 作品首先是一種智力成果。由于只有人才能進行智力活動,所以,作品必須是自然人勞動創(chuàng)作的。大自然雖然有美麗風景,動聽聲音,但它們是自然的遺產(chǎn),為人類所共有,因而不能被視為作品,成為私人權利的客體。 (2)具有獨創(chuàng)性。 獨創(chuàng)性是智力創(chuàng)作成果成為作品最重要的構成條件,是區(qū)別“作品”與“制品”的標準。作品受著作權保護,制品受鄰接權保護。所謂獨創(chuàng)性,指由作者獨立構思而成的,而不是抄襲、剽竊他人的作品。著作權法上的獨創(chuàng)性與專利法意義上的創(chuàng)造性不同: 1)獨創(chuàng)性不以新穎性為前提。 2)獨創(chuàng)性不具有排他性。 即如果多位作者同時完成一件相同或類似的作品,那么只要他們都是作者獨自創(chuàng)作完成的,就都享有著作權。如許多學生在課堂上對同一物體進行素描所完成的作品。 (3)可復制性。 符合著作權保護條件的作品,通常是能以某種有形形式復制。作品只有符合可復制性,才能再現(xiàn)、傳播,產(chǎn)生效益,從而具有保護的必要。因此人的大腦中的思想,由于不具有這個特點,因此不能作為作品受到保護。需要注意的是,作品只要能以某種有形形式復制即可,不要求必須以某種有形形式復制,如口頭作品。15.正確答案:王某享有著作權。16.正確答案:D17.正確答案:劉實侵犯了乙企業(yè)的獨家實施權。專利實施許可合同分為普通實施許可、排他實施許可、獨占實施許可。獨占實施許可和排他實施許可的區(qū)別是排他實施許可保留了專利權人自己的實施權,而在獨占實施許可中,除被許可實施人以外的所有人,包括專利權人都不能行使實施權。18.正確答案:C19.正確答案:C20.正確答案:A,C,D21.正確答案: 著作權自動取得原則,是相對著作權非自動取得原則而言的。具而言之,符合著作權法規(guī)定之文學、藝術和科學作品,不論是否發(fā)表,都能依著作權法的規(guī)定產(chǎn)生著作權。 但著作權自動取得原則,并不是無條件取得原則。一個具體的表達形式能自動產(chǎn)生著作權的條件是: (1)該表達形式已經(jīng)以某種方式表現(xiàn)出來,能被人們感知; (2)該表達形式屬于著作權法規(guī)定之文學、藝術或者科學領域內(nèi)的作品; (3)該表達式的原作者具有合格的主體資格。22.正確答案:D23.正確答案:張某要求李某停止使用該技術秘密的主張不成立。根據(jù)規(guī)定,侵害他人技術秘密的技術合同被確認無效后,善意取得該技術秘密的一方當事人可以在其取得時的范圍內(nèi)繼續(xù)使用該技術秘密,但應當向權利人支付合理的使用費并承擔保密義務。24.正確答案:根據(jù)法律的直接規(guī)定,以特定的方式使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品可以不經(jīng)著作權人的許可,但應當向著作權人支付使用費,并尊重著作權人的其他各項人身權和財產(chǎn)權的制度。這種制度的實質(zhì)在于將權利人的某些權利從一種絕對權降格為獲得合理使用費的權利。25.正確答案: 《專利法》于1992年修改后,為了進一步推進技術創(chuàng)新,加強對專利權的保護以及加入世界貿(mào)易組織的需要,全國人民代表大會常務委員會于2000年8月25日又通過對專利法的修改案,其主要內(nèi)容如下: 第一,取消了專利權依單位所有制的不同分為“持有”和“所有”的規(guī)定,一律改為職務發(fā)明創(chuàng)造的專利權歸單位所有,非職務發(fā)明創(chuàng)造的專利權歸發(fā)明人、設計人所有;國有企事業(yè)單位專利權的轉讓無須經(jīng)上級主管機關批準。 第二,加強對專利權的保護,在專利權人享有的排他權中增加“許諾銷售權”;對善意使用、銷售侵權產(chǎn)品的,由不視為侵權改為不負賠償責任。對侵權賠償額,規(guī)定可以參照專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。此外,地方管理專利工作的部門根據(jù)專利權人的請求,經(jīng)審查侵權成立的,可以責令侵權人停止侵權。 第三,將司法最終裁決權交給法院。當事人對專利復審委員會有關實用新型和外觀設計的各種決定不服的,均可以向人民法院起訴,取消專利復審委員會的終局決定權。實用新型專利權人提起侵權訴訟的,法院或管理專利工作的部門可以要求其提供專利局關于該實用新型專利的檢索報告,這可以部分補救實用新型專利權沒有經(jīng)過實質(zhì)審查的不足。 第四,使專利法與國際條約相協(xié)調(diào),對專利法中關于強制許可的規(guī)定作了修改。26.正確答案:不合法。因為阿哈玩具有限責任公司將該照片使用在其生產(chǎn)的玩具上,侵犯了韓某對照片的著作權。將照片使用于其生產(chǎn)的玩具上屬于著作權意義上的“復制”。該公司應承擔侵權責任。27.正確答案:A,D28.正確答案:正確29.正確答案:正確30.正確答案:著作權的許可使用,是指著作權人授權他人以一定的方式、在一定的時期和一定的地域范圍內(nèi)商業(yè)性使用其作品的行為。通常表現(xiàn)為許可人和被許可人之間簽訂著作權許可使用合同。著作權的轉讓,指著作權作為一項財產(chǎn)權,包括復制權、發(fā)行權、展覽權、公開表演權、播放權、改編權、翻譯權、匯編權、整理權和注釋權等,或者是其中的任何一項或幾項權能,從一個民事主體合法地轉移到另一個民事主體支配下的行為。實質(zhì)上,著作權的轉讓是指著作權財產(chǎn)權的轉讓,著作人身權不可轉讓。其法律后果是,著作權一經(jīng)轉讓,出讓人便喪失了該權利。兩者之間的區(qū)別主要有:第一,著作權人根據(jù)轉讓合同將著作財產(chǎn)權全部或一部轉讓給受讓方后,原著作權人對轉讓出去的權利已不再擁有主體資格,被轉讓的權利由受讓方擁有并行使;而許可使用合同則不一樣,即使著作權人許可他人行使其著作財產(chǎn)權中的全部或一部,該著作財產(chǎn)權的主體仍然是作為許可方的著作權人,而不是被許可人。第二,著作權轉讓中的受讓人有權對侵害其財產(chǎn)權利的行為提起侵權之訴。著作權許可使用中的被許可人原則上不能因權利被侵害而提起侵權之訴,只有獨占許可中的被許可人才具有這個資格。31.正確答案:C32.正確答案:A,C33.正確答案:D34.正確答案:A35.正確答案:A36.正確答案:C37.正確答案:A38.正確答案:D39.正確答案: 乙公司不違反商標使用許可合同。商標有品質(zhì)保證功能,它以相同的商標表彰商品或服務的質(zhì)量具有同一性。商標許可的客觀基礎為品質(zhì)的同一性?!渡虡朔ā芬?guī)定:“商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同,許可他人使用其注冊商標。許可人應當監(jiān)督被許可人使用其注冊商標的商品質(zhì)量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質(zhì)量?!北景钢幸夜緸楸阌诓僮鲗υO備作了必要修改,但并沒有影響產(chǎn)品質(zhì)量。并且乙公司通知了甲公司,甲公司派出的測試人員也無異議。同時“乙公司必須完全采用甲公司提供的技術和設備生產(chǎn)”的條款,因為違反《合同法》第329條“非法壟斷技術、妨礙技術進步或者侵害他人技術成果的技術合同無效”的強制性規(guī)定而無效。故乙公司并未違反使用許可合同。40.正確答案:B,D41.正確答案:著作權應當屬于照相館。根據(jù)《著作權法》第17條規(guī)定,受委托創(chuàng)作的作品,著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的,著作權屬于受托人。具體到本案,拍攝照片的行為屬于委托創(chuàng)作,由于雙方?jīng)]有約定照片的著作權歸屬,因此其著作權應當歸創(chuàng)作作品的照相館所有。42.正確答案:C,D43.正確答案: 兩者同屬于知識產(chǎn)權范圍。鄰接權與著作權關系密切,它是由著作權衍變轉化而來的,是從屬于著作權的一種權利。 區(qū)別: (1)主體不同。著作權的主體是智力作品的創(chuàng)作者,包括自然人和法人;鄰接權的主體是出版者、表演者、音像制作者、廣播電視組織,除表演者以外,幾乎都是法人。 (2)保護對象不同。著作權保護的對象是文學、藝術和科學作品;鄰接權保護的對象是經(jīng)過傳播者加工后的作品。前者體現(xiàn)了作者的創(chuàng)造性勞動,后者主要體現(xiàn)了傳播者的創(chuàng)造性勞動。 (3)內(nèi)容不同。著作權主要指作者對其作品享有發(fā)表、署名等人身權和復制、發(fā)行等財產(chǎn)權;鄰接權的內(nèi)容主要是出版者對其出版的書刊的權利、表演者對表演的權利、音像制作者對其音像制品的權利、廣播電視組織對其廣播、電視節(jié)目的權利等。 (4)受保護的前提不同。作品只要符合法定條件,一經(jīng)產(chǎn)生就可獲得著作權保護;鄰接權的取得須以著作權人的授權及對作品的再利用為前提。44.正確答案:A,C,D45.正確答案: 植物新品種,是指經(jīng)過人工培育或者對發(fā)現(xiàn)的野生植物加以開發(fā),具備新穎性、特異性、一致性和穩(wěn)定性并有適當命名的植物品種。 世界上許多國家,諸如美國、日本、法國、荷蘭等國均對植物新品種提供了專利保護。世界各國共有以下幾種植物新品種保護模式:一是美國式的專門法加專利法的重疊保護模式,在美國除了在專利法中明確地把植物新品種作為一項內(nèi)容進行專章規(guī)定外,還制定有《植物品種保護法》這樣的專門立法,但這兩部法律在調(diào)整對象上是有分工的,專利法只保護通過無性繁殖法培植的品種,對其他品種則納入到專門法中進行調(diào)整。同時,其《植物品種保護法》也規(guī)定,凡是取得專利的植物品種,不可再申請植物新品種證書。二是意大利等國采用的專利法單獨保護的模式。三是以我國為代表的采用專門法單獨保護的方式。我國所采用的模式有利于植物新品種的推廣應用,但這種模式也產(chǎn)生了專利法和專門立法的銜接問題。 我國《專利法》不保護植物新品種,只保護植物新品種的生產(chǎn)方法。根據(jù)《專利法》第25條規(guī)定,對于動物和植物新品種不授予專利權,但對于其生產(chǎn)方法,可以依照法律規(guī)定授予專利權。在該法第11條第1款中又規(guī)定:發(fā)明和實用新型專利權被授予后,除該法另有規(guī)定的以外,任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾進口其專利產(chǎn)品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。這就將方法專利延伸到了依照該方法所獲得的產(chǎn)品上。可見,部分植物可獲得一定的專利保護,然而方法專利延伸至產(chǎn)品的原則如何體現(xiàn)在植物方法專利上?通過方法專利生產(chǎn)出的產(chǎn)品只能是單個植物,這種產(chǎn)品有可能是植物新品種,也有可能不是,即使是植物新品種,由于方法專利需符合專利法的“新穎性、創(chuàng)造性、實用性”,這種要求對新品種而言要求太高,尤其是新穎性的標準,幾乎可以將大部分植物新品種的生產(chǎn)方法排除出專利申請之外。所以,專利法的保護是相當有限的,而且條件也相當嚴格。因此為了加強植物新品種的保護,我國于1997年專門制定了《植物新品種保護條例》,對植物新品種進行了專門的保護。46.正確答案: 為協(xié)調(diào)著作權人的利益和社會公眾的利益,著作權制度從一問世,就對著作權作了必要的限制,這種限制主要是針對著作權中的財產(chǎn)權的。著作權的限制,是指除任何權利都受到國家利益、社會公平和公序良俗的限制外,法律明確而具體地對著作權人可行使權利的限制。著作權的限制除了其保護期有時間限制以外,還包括著作權的“合理使用”、“法定許可”和“強制許可”制度。 (1)合理使用制度。著作權的合理使用,根據(jù)著作權法的規(guī)定,著作權人以外的人在某些情況下使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品,也就是行使依法本屬于著作權人有權行使的權利,可以不經(jīng)著作權人的許可,不向其支付報酬,但應當指明作者的姓名、作品名,并且不得侵犯著作權人的其他權利。這樣的行為在法律上不認為是侵權行為,在理論上稱為“合理使用”。合理使用制度是為了平衡著作權人與作品使用者之間的利益,真正實現(xiàn)“促進社會主義文化和科學事業(yè)的發(fā)展與繁榮”的著作權法宗旨。 (2)法定許可制度。著作權的法定許可制度,是指根據(jù)法律的直接規(guī)定,以特定的方式使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品可以不經(jīng)著作權人的許可,但應當向著作權人支付使用費,并尊重著作權人的其他各項人身權和財產(chǎn)權的制度。這種制度的實質(zhì)在于將權利人的某些權利從一種絕對權降格為獲得合理使用費的權利。該制度同樣是為了平衡著作權人與作品使用者之間的利益。 (3)強制許可制度。著作權的強制許可制度,是指在著作權人無正當理由而不允許他人使用其作品時,當事人向著作權主管機關申請,國家主管部門依職權批準他人有償?shù)厥褂糜嘘P作品的制度。強制許可須經(jīng)當事人向主管機關申請,且只能針對已經(jīng)發(fā)表的作品,而且是非專有的。 我國的著作權法有關于合理使用制度和法定許可制度的規(guī)定,但沒有關于強制許可制度的規(guī)定。47.正確答案:丁的要求是不合法的。48.正確答案:M賓館使用侵權產(chǎn)品對H公司的專利構成侵權。但在M賓館不知W公司侵犯H公司專利權的情況下,如果能證明其產(chǎn)品來源合法,不承擔賠償責任,但應停止使用已安裝的200臺空調(diào),由此引起的損失可以向W公司追償。49.正確答案:C50.正確答案:D51.正確答案:丙公司的主張不成立。根據(jù)規(guī)定,宣告專利權無效的決定,對在宣告前人民法院作出并已經(jīng)執(zhí)行的專利侵權的判決、裁定,不具有溯及力。52.正確答案:B,C53.正確答案:B54.正確答案:侵犯了魯迅的權利。因為根據(jù)《著作權法》第20條的規(guī)定,“作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期不受限制”。因此,周某在翻譯魯迅作品的時候,應當尊重魯迅先生的修改權和保護作品完整權,不得對魯迅作品進行修改、歪曲。55.正確答案:B,D56.正確答案:A,D57.正確答案:D58.正確答案:A59.正確答案:A,B60.正確答案:A,B61.正確答案:巴特的行為不合法。根據(jù)《著作權法》的規(guī)定,著作權的合理使用可以不經(jīng)著作權人同意,不支付報酬,但是應指明著作權人姓名、作品名稱,并且不得侵犯著作權人依照該法享有的其他權利。62.正確答案: 著作權的許可使用及轉讓的概念見名詞解釋部分。 兩者之間的區(qū)別主要有:第一,著作權人根據(jù)轉讓合同將著作財產(chǎn)權全部或一部轉讓給受讓方后,原著作權人對轉讓出去的權利已不再擁有主體資格,被轉讓的權利由受讓方擁有并行使;而許可使用合同則不一樣,即使著作權人許可他人行使其著作財產(chǎn)權中的全部或一部,該著作財產(chǎn)權的主體仍然是作為許可方的著作權人,而不是被許可人。第二,著作權轉讓中的受讓人有權對侵害其財產(chǎn)權利的行為提起侵權之訴。著作權許可使用中的被許可人原則上不能因權利被侵害而提起侵權之訴,只有獨占許可中的被許可人才具有這個資格。63.正確答案: 侵犯了他人著作權。64.正確答案:D65.正確答案:A,C,E66.正確答案:A67.正確答案:D68.正確答案:D69.正確答案: G.公司的銷售行為構成侵權。因為未經(jīng)許可,銷售侵犯他人專利權的產(chǎn)品的,構成侵權。在明知W公司侵犯H公司專利權的情況下,銷售侵權產(chǎn)品,構成對專利權人銷售權的侵害,應承擔相應的賠償責任;其余400臺應當停止銷售。70.正確答案:許諾銷售,是指以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示。理論上對于許諾銷售是否包括要約邀請存在一定的爭議。71.正確答案:B72.正確答案:法院不應當支持甲公司的要求,因為根據(jù)《合同法》的規(guī)定,在違約行為導致不能實現(xiàn)合同目的的情形下,當事人可以解除合同。乙公司的行為并未影響產(chǎn)品質(zhì)量,未導致合同目的不能實現(xiàn),甲公司不能解除合同。而“乙公司必須完全采用甲公司提供的技術和設備生產(chǎn)”的條款違反了法律的強制性規(guī)定,法院應當宣告此條款無效,但不影響合同其他條款的效力。73.正確答案:錯誤74.正確答案: 發(fā)明和外觀設計、實用新型三者都是專利法保護的客體,且均會涉及產(chǎn)品的形狀,但也存在明顯的區(qū)別。從總體上來看,實用新型是對形狀、構造的新設計;而外觀設計則是為了使產(chǎn)品能引起美感,它不涉及產(chǎn)品本身的技術性能,在通常情況下,它與發(fā)明者或設計者的技術構思無關。因此,外觀設計作為專利權的客體,其目的主要是為了對產(chǎn)品外觀進行改進,從而起到裝飾性的作用。但就發(fā)明而言,它是一種新的技術方案,與外觀設計和實用新型存在著明顯的區(qū)別。具體而言,它們有以下區(qū)別: (1)在發(fā)明創(chuàng)造的程度要求上的區(qū)別。 專利法在授予發(fā)明專利,以及判定一項實用新型專利是否有效時,以“新穎性、創(chuàng)造性、實用性”為標準。而判定一項外觀設計專利是否有效,只規(guī)定了“新穎性”一個標準。而且“新穎性”的含義對不同的客體也有所不同?!秾@ā返?2條規(guī)定,對于發(fā)明與實用新型,“新穎性”是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或者實用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過,也未在國內(nèi)公開使用過或以其他方式在國內(nèi)被公眾所知,也沒有同樣的發(fā)明或實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。《專利法》第23條規(guī)定,授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設計不相同和不相近似,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突??梢?,《專利法》對于外觀設計的“新穎性”的要求,比對發(fā)明與實用新型的“新穎性”的要求要低。 (2)在專利保護期上的區(qū)別。 我國專利法對于發(fā)明專利的保護期是20年;對于實用新型專利與外觀設計專利,專利法則規(guī)定了10年的保護期。 (3)對提交專利申請案的要求不同。 申請發(fā)明專利或者實用新型專利,應當提交請求書、說明書、摘要及權利要求書等文件;而申請外觀設計專利的,只要求提交請求書及有關圖片或照片。 (4)在“國家規(guī)劃許可”適用范圍上存在區(qū)別。 專利法對專利權規(guī)定了一定的限制,“國家規(guī)劃許可制度”是專利權限制的內(nèi)容之一。該制度是指,國有企業(yè)事業(yè)單位的發(fā)明創(chuàng)造,對國家利益或者公共利益具有重大意義的,國務院有關主管部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府經(jīng)報國務院批準,有權決定在批準的范圍內(nèi)推廣應用,允許指定的單位實施,由實施單位按照國家規(guī)定向持有專利權的單位支付使用費。我國集體所有制單位和個人的專利,對國家利益或者公共利益有重大意義,需要推廣的,依照專利法的規(guī)定,也可以實行規(guī)劃許可,具體辦法與國有企業(yè)單位的發(fā)明專利相同。從我國專利法規(guī)定的這種制度的適用范圍上可以看出,它僅僅適用于發(fā)明專利和實用新型專利所保護的技術方案,對于外觀設計專利所保護的設計方案則是不能適用的。 (5)在強制許可方面的區(qū)別。 我國專利法所規(guī)定的強制許可制度,只適用于發(fā)明專利與實用新型專利,不適用于外觀設計專利。 (6)在確定專利權保護范圍依據(jù)上的區(qū)別。 發(fā)明專利或實用新型專利的保護范圍,要以申請案中“權利要求書”為準。外觀設計專利的保護范圍,則以申請案中的圖片或者照片所反映的外觀設計專利產(chǎn)品為準。 (7)在職務發(fā)明創(chuàng)造報酬上的區(qū)別。 專利權如果授予某個單位,作為所有人的單位應依專利法及其實施細則的規(guī)定向發(fā)明人或設計人頒發(fā)獎金?!秾@▽嵤┘殑t》第74條第1款規(guī)定:“被授予專利權的國有企業(yè)事業(yè)單位應當自專利權公告之日起3個月內(nèi)發(fā)給發(fā)明人或者設計人獎金。一項發(fā)明專利的獎金最低不少于2000元;一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少于500元?!蓖瑫r該細則第75條又規(guī)定:“被授予專利權的國有企業(yè)事業(yè)單位在專利權有效期限內(nèi),實施發(fā)明創(chuàng)造專利后,每年應當從實施該項發(fā)明或者實用新型專利所得利潤納稅后提取不低于2%或者從實施該項外觀設計專利所得利潤納稅后提取不低于0.2%,作為報酬支付給發(fā)明人或者設計人;或者參照上述比例,發(fā)給發(fā)明人或者設計人一次性報酬。”外觀設計人的報酬顯著低于發(fā)明和實用新型的發(fā)明人。 (8)在優(yōu)先權適用時間上的區(qū)別。 在《巴黎公約》中規(guī)定了優(yōu)先權制度,我國《專利法》也對此作了規(guī)定。針對三種客體的申請案在優(yōu)先權方面我國法律作了不同的規(guī)定。申請人自發(fā)明或實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi),或者就同一外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起6個月內(nèi),又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或共同參加的國際條約,或者依照相互承認優(yōu)先權的原則,可以享有優(yōu)先權。申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi),又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權。外觀設計專利申請享受的優(yōu)先權的期限僅為發(fā)明或實用新型的1/2。 (9)在審查復審程序上的區(qū)別。 我國1992年《專利法》第43條規(guī)定,專利局僅對發(fā)明專利申請案實行實質(zhì)審查,對實用新型申請案除形式審查外,只進行有限的“查重”,即審查是否與審查員所掌握的已有申請案重復,對外觀設計申請案則只進行一般的形式審查。在復審方面,發(fā)明專利申請人如果對專利局復審委員會的決定不服,可以向人民法院起訴;而對于實用新型專利或外觀設計專利的申請人來講,復審委員會的決定則是終局的,不能再向法院起訴,這其實是一種行政終局決定。在宣告一項已經(jīng)批準的專利無效時,程序上也存在著同樣的差別。而2000年《專利法》已作了修改:如果專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的,可以自收到通知之日起3個月內(nèi),向專利復審委員會請求復審。專利復審委員會復審后,作出決定,并通知專利申請人。專利申請人對專利復審委員會的復審決定不服的,可以自收到通知之日起3個月內(nèi)向人民法院起訴。這種修改使得專利法的三種主要客體在司法保護上處于相同的地位。75.正確答案:A,B,C,E76.正確答案:不能獲得核準。根據(jù)《商標法》第11條的規(guī)定,僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的標志,不得作為商標注冊。而“香脆”二字直接說明了土豆片、鍋巴的特點,故原則上不得作為商標注冊。77.正確答案:B,C78.正確答案:B79.正確答案:C80.正確答案: (1)先申請原則的概念。 先申請原則,是指當兩個或兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利時,專利權授予最先申請的人。與先申請原則對應的是先發(fā)明原則,所謂先發(fā)明原則,是以作出發(fā)明創(chuàng)造的時間為標準,當兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利時,專利權授予最先作出發(fā)明創(chuàng)造的人。美國目前是世界上唯一采用先發(fā)明原則的國家。 (2)先申請原則的優(yōu)點。 先申請原則為絕大多數(shù)國家采用,其原因在于: 第一,促使發(fā)明人在完成發(fā)明創(chuàng)造后盡早地申請專利,以便使公眾盡早了解最近的技術信息,避免了重復研究開發(fā),節(jié)約了社會資源。 第二,由于審查時只需考查誰的申請在先,因此專利審查程序簡便,成本費用相對低,效率高,方便專利權的確定。 第三,先申請原則更有利于鼓勵技術的公開和交流,促進發(fā)明創(chuàng)造的推廣和應用,提高科學技術的發(fā)展,保護社會公共利益。 (3)先申請原則的不足之處。 第一,先申請原則不問誰是真正發(fā)明人,只考慮誰先提出專利申請,因此真正發(fā)明人的利益可能因此受損。 第二,先申請原則使得發(fā)明人因擔心遲延申請會喪失專利權,因而在完成創(chuàng)造后多急于申請,從而使得申請的專利技術實用性低、創(chuàng)造性差的情況很容易出現(xiàn)。 第三,倉促的申請還可能使申請人無暇顧及專利權利要求書的撰寫,給專利審查帶來諸多不便,在一定程度上有礙專利審查效率的提高。 法律為了克服先申請原則的不足之處,特別規(guī)定了先用權作為該原
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