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文檔簡介
我國犯罪構(gòu)成理論體系新論
內(nèi)容提要:我國四要件的犯罪構(gòu)成理論體系及大陸法系三階段式的犯罪構(gòu)成理論體系都有其利弊。本文從評析這兩種犯罪構(gòu)成理論體系出發(fā),并以犯罪客體為主考察了我國犯罪構(gòu)成四要件,進(jìn)而將我國的四要件說與德日三階段說進(jìn)行整合,提出完善我國傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成體系的觀點(diǎn)。
主題詞:犯罪構(gòu)成犯罪客體違法性有責(zé)性
近年來,改革并完善我國犯罪構(gòu)成理論的呼聲日益高漲,已有大量的相關(guān)研究成果問世,傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成理論的地位受到前所未有的震撼和動搖,構(gòu)建新的犯罪構(gòu)成理論體系呼之欲出。
一、對傳統(tǒng)犯罪理論的評析
犯罪構(gòu)成是一個抽象的法律概念,就其實(shí)質(zhì)而言,大陸法系國家認(rèn)為它是類型化的觀念形象,英美國家將其看做一套規(guī)則體系。相同點(diǎn)是,它們同屬于主觀的形式范疇,是一種人為的工具,服務(wù)于人類認(rèn)識客觀犯罪現(xiàn)實(shí)的目的,試圖對紛繁復(fù)雜、變幻多端的犯罪現(xiàn)象形成有規(guī)律的理論范疇。
我國傳統(tǒng)的“耦合式”犯罪構(gòu)成理論體系,由犯罪客體、犯罪客觀方面、犯罪主體、犯罪主觀方面構(gòu)成。這種一元的犯罪論體系在直觀上并不反映認(rèn)識犯罪的邏輯過程,具有靜態(tài)的特征。其缺陷在于:1.它難以包容一些合法的抗辯事由問題,如正當(dāng)防衛(wèi)、緊急避險(xiǎn)、脅迫等。在我國傳統(tǒng)的刑法理論中,違法性不是作為犯罪構(gòu)成要件,而是作為犯罪的特征而確立的,至于違法性阻卻事由,也不是放在犯罪構(gòu)成的范圍內(nèi),而是作為排除社會危害性行為加以確立。如果一個行為人出于正當(dāng)防衛(wèi)的目的而造成正在進(jìn)行行兇的不法侵害人死亡,根據(jù)刑法規(guī)定他的行為不構(gòu)成犯罪。我們依據(jù)傳統(tǒng)的犯罪構(gòu)成理論來分析,在犯罪客體上,行為人侵犯了為刑法所保護(hù)的人身權(quán)利;在犯罪客觀方面,具有殺人致死的行為;在犯罪主體上,行為人達(dá)到刑事責(zé)任年齡,具有刑事責(zé)任能力;在犯罪主觀方面,行為人的殺人行為出于故意或者過失,行為人的行為充足了犯罪構(gòu)成四要件,因而我們可以得出其行為成立故意殺人罪或過失致人死亡罪的結(jié)論。這導(dǎo)致犯罪構(gòu)成理論不能充分發(fā)揮其服務(wù)于人類認(rèn)識犯罪、作出定罪判斷的工具作用。2.不利于發(fā)揮刑法的人權(quán)保障功能。由于傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成理論體系具有耦合式的邏輯結(jié)構(gòu),在應(yīng)用該理論分析某一具體犯罪時,往往通過對四要件的逐一遴選之后,就可以在認(rèn)識階段上一次性的得出罪與非罪、此罪與彼罪的結(jié)論,而沒有進(jìn)一步的違法性、有責(zé)性的排除分析,失去在定罪過程中應(yīng)有的謹(jǐn)慎,未免有擴(kuò)大定罪范圍之嫌,不利于限制司法權(quán),保障被告人的權(quán)利。
以德國、日本為代表的“遞進(jìn)式”犯罪構(gòu)成體系,由構(gòu)成要件該當(dāng)性、違法性和有責(zé)性構(gòu)成。其三元的犯罪論體系雖然較我國犯罪構(gòu)成理論顯得繁瑣,但直接反映了判斷犯罪成立與否的動態(tài)認(rèn)識過程?,F(xiàn)代大陸法系構(gòu)成理論在經(jīng)歷了古典派的犯罪構(gòu)成論到新古典派的犯罪構(gòu)成論,再到目的主義的犯罪構(gòu)成論的歷史演進(jìn)過程中,其體系日益繁瑣的缺陷也隨之更加明顯,表現(xiàn)在:1.對同一要素的重復(fù)評價。如故意和過失既是依據(jù)該犯罪構(gòu)成理論進(jìn)行第一次篩選的構(gòu)成要件的要素,也是第三次篩選-有責(zé)性判斷的責(zé)任要素,雖然這樣體現(xiàn)了定罪過程應(yīng)有的謹(jǐn)慎,但這樣的重復(fù)評價容易出現(xiàn)一個紊亂的認(rèn)識過程。正是這一缺陷,導(dǎo)致了就故意在犯罪論體系中的地位這一基本問題,目前仍存在“構(gòu)成要件要素說”、“構(gòu)成要件要素、責(zé)任要素說”和“責(zé)任要素說”的爭論不止。2.可操作性不強(qiáng)。一方面,大陸法系的犯罪構(gòu)成理論體系的邏輯順序與中國不同,因此,直接照搬其理論應(yīng)用于刑事立法和司法實(shí)踐時,不符合我們的思維推理習(xí)慣;另一方面,構(gòu)成要件既是犯罪的類型,又是違法的、責(zé)任的類型,構(gòu)成要件該當(dāng)性、違法性、有責(zé)性三要件各自所包含的要素體系龐雜,之間的區(qū)分不明顯,因此,在實(shí)踐中不能為我們提供一個清晰而透徹的理論指南,缺乏可操作性。
二、對我國傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成理論中各要件的篩選
我國傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成理論中各種學(xué)說的分歧,主要是關(guān)于犯罪主體和犯罪客體是否屬于犯罪構(gòu)成要件的爭論,其中,最引人注目的就是關(guān)于犯罪客體是否屬于犯罪構(gòu)成要件的爭論。犯罪客體不應(yīng)納入犯罪構(gòu)成系統(tǒng)之中,已經(jīng)引起理論界的普遍關(guān)注和眾多學(xué)者的認(rèn)同。筆者不同意這樣的觀點(diǎn)。對此,有必要加以專門討論。
在討論這個問題之前,我們首先探討犯罪客體的概念。傳統(tǒng)犯罪理論將犯罪客體定義為犯罪行為侵害的,而為刑法所保護(hù)的社會主義社會關(guān)系。這種觀點(diǎn)“存在著犯罪客體政治功能和法律功能的混淆”,容易導(dǎo)致法律在發(fā)揮其功能過程中處處體現(xiàn)、服從政治的需要,從而“法律具有的公正性、嚴(yán)肅性和穩(wěn)定性就會受到嚴(yán)重影響,甚至不復(fù)存在”。因此,在犯罪客體的含義上,筆者同意“法益說”,即犯罪客體是指被犯罪行為所侵害、由我國刑法所保護(hù)的法益。
筆者認(rèn)為犯罪客體仍然應(yīng)當(dāng)是犯罪構(gòu)成理論的要件之一。理由犯罪客體具有區(qū)分罪與非罪的功能。犯罪構(gòu)成理論體系屬于主觀的形式范疇,是一種人為的工具,服務(wù)于人類認(rèn)識客觀犯罪現(xiàn)實(shí)的目的。也就是說,一個完善的犯罪構(gòu)成理論體系,應(yīng)當(dāng)為判斷罪與非罪,區(qū)分此罪與彼罪服務(wù),因此,凡是能夠體現(xiàn)罪與非罪,區(qū)分此罪與彼罪的各罪普遍共有的方面,都可以成為犯罪構(gòu)成的要件。
比如在一起案件中,一對夫婦被指控犯有虐待罪,自被告夫婦將一名6歲的兒童接到家中以父女、母女的名義共同生活以來,被告夫婦長期采用毆打、捆綁、開水燙等手段對該兒童進(jìn)行長達(dá)2年虐待,導(dǎo)致該兒童身體經(jīng)常多處受傷。在此案中,如果僅僅從犯罪的主體、主觀方面和客觀方面來分析,他們的罪名很難成立,因?yàn)楦鶕?jù)我國刑法第260條的規(guī)定,虐待罪是指“虐待家庭成員,情節(jié)惡劣”的行為,其犯罪對象是“家庭成員”,而本案中的受害兒童并非被告夫婦所生,與被告夫婦也沒有合法的收養(yǎng)關(guān)系,將其認(rèn)定為家庭成員缺乏法律上的依據(jù)。如果我們以民事上的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不同于刑事上的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為理由,強(qiáng)行將受害兒童認(rèn)定為被告的家庭成員因而成立虐待罪,這種觀點(diǎn)很難令人信服。但是,如果我們在罪與非罪的分析中討論犯罪客體的要件,問題就可以迎刃而解。首先,此案中被告夫婦的行為侵犯了為我國刑法所保護(hù)的人身權(quán)利,具備犯罪構(gòu)成中的客體要件,然后,我們從客體要件出發(fā),探究刑法第260條中所規(guī)定的“家庭成員”的意義及認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),這樣問題的解決方式就比較有說服力。
2.具有區(qū)分此罪與彼罪的功能。由于犯罪構(gòu)成理論的人為工具性,因此,犯罪構(gòu)成的某個方面具有區(qū)分此罪與彼罪的功能,就可以成為犯罪構(gòu)成要件之一。
持“犯罪客體不應(yīng)成為犯罪構(gòu)成的要件之一”觀點(diǎn)的學(xué)者提出了理由之一是因?yàn)榉缸锟腕w不能決定犯罪性質(zhì),不具有區(qū)分此罪與非罪的功能,因而不能成為犯罪構(gòu)成要件之一。有學(xué)者舉例說,“除搶劫罪外,大多數(shù)財(cái)產(chǎn)犯罪都具有共同的本質(zhì)-侵犯公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán),但各不同的財(cái)產(chǎn)犯罪在性質(zhì)上卻各不相同,各自的區(qū)別主要在于行為的客觀表現(xiàn)不同,而非犯罪本質(zhì)的不同。又如殺人罪和傷害罪都可能侵犯到他人的健康權(quán)和生命權(quán),根據(jù)行為侵犯的客體是不能對兩者作出識別的,兩罪區(qū)分的關(guān)鍵在于主觀故意的內(nèi)容不同,而不在于犯罪客體的有別?!?/p>
首先,該理由具有邏輯上的錯誤。在上述兩個例子中,犯罪客體確實(shí)不能區(qū)分所列之罪,但我們不能以此為理由來論證犯罪客體不是犯罪構(gòu)成要件之一。我國刑法所規(guī)定大多數(shù)犯罪在犯罪主體這一要件上均為自然人一般主體,也就是說,犯罪主體在區(qū)分這些罪上無能為力,按照上述觀點(diǎn)的邏輯,犯罪主體當(dāng)然不能作為犯罪構(gòu)成要件;同樣,大多數(shù)犯罪在犯罪主觀要件上以故意為內(nèi)容,因此犯罪主觀要件也不能作為犯罪構(gòu)成要件。判斷一項(xiàng)犯罪事實(shí)是成立此罪還是彼罪,需要將犯罪構(gòu)成各要件結(jié)合起來加以判斷,并不是其中的某一個要件在所有情況下都可以決定犯罪的性質(zhì)。
其次,認(rèn)為犯罪客體不具有區(qū)分此罪與彼罪的功能是錯誤的。犯罪構(gòu)成要件中的任何一個都不可能在所有情況下均具有區(qū)分此罪與彼罪的作用,單一要件在某些情況下可以起到?jīng)Q定區(qū)分犯罪類型的作用。犯罪客體在某些情況下也具有區(qū)分此罪與彼罪的功能。
比如,在這樣一起案件中,被告人是一名法院的執(zhí)行人員,負(fù)責(zé)執(zhí)行兩起案件,案1的申請人為A,案2的申請人為B.其中,案1的被執(zhí)行人無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行,案1被依法予以中止,但申請人A經(jīng)常無理取鬧,處處上訪,糾纏被告。被告為甩掉“包袱”,將執(zhí)行回來的案2的案款6萬元發(fā)放給案1的申請人A,造成了法院和申請人B的重大損失。被告的行為是成立挪用公款罪還是濫用職權(quán)罪?如果僅從犯罪的主體、主觀方面、客觀方面來區(qū)分,我們很難作出結(jié)論。從犯罪客體分析此案,挪用公款罪屬于貪污受賄罪一章,其侵犯的客體為職務(wù)的廉潔性,而濫用職權(quán)罪歸屬瀆職罪一章,其侵犯的客體為國家機(jī)關(guān)的正常管理活動,在本案中,被告人的行為并沒有侵犯職務(wù)的廉潔性,而是違反了國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)行為的正當(dāng)性,進(jìn)而侵犯了法院對執(zhí)行案款的正常管理活動。因此,應(yīng)認(rèn)定為濫用職權(quán)罪。
筆者上述的兩個理由只能說明犯罪客體是犯罪構(gòu)成的要件之一,而不能推出犯罪客體是犯罪構(gòu)成的必要要件之一。筆者認(rèn)為,犯罪構(gòu)成要件是從法律規(guī)定的各條犯罪類型的觀念中抽象出來的,對犯罪各條中所規(guī)定的犯罪類型進(jìn)行規(guī)制,以確保其統(tǒng)一的“指導(dǎo)形象”,從而服務(wù)于我們認(rèn)識客觀犯罪現(xiàn)實(shí)的目的。犯罪客體與犯罪主體、客觀方面、主觀方面一樣,都是從法律規(guī)定的各條犯罪類型的觀念中抽象出來的,不同于犯罪地點(diǎn)、時間等內(nèi)容,它們只是某些犯罪成立的條件,而不是所有犯罪成立的條件,因此,犯罪客體應(yīng)當(dāng)是犯罪構(gòu)成必要要件之一。
對于犯罪構(gòu)成理論體系的主體要件,筆者認(rèn)為,任何犯罪都離不開一定的主體,犯罪是人實(shí)施的,這是一個不可推翻的事實(shí)。將犯罪主體排斥在犯罪構(gòu)成的范圍之外就會得出一個結(jié)論:精神病人等不具備刑事責(zé)任能力的人實(shí)施的該當(dāng)構(gòu)成要件的行為也是犯罪。顯然這有悖于犯罪構(gòu)成理論體系服務(wù)于立法上設(shè)定犯罪和司法上認(rèn)定犯罪的工具目的,因此,犯罪主體應(yīng)當(dāng)是犯罪構(gòu)成理論體系的要件之一。犯罪構(gòu)成理論體系的另外兩個要件:犯罪客觀方面和主觀方面也應(yīng)當(dāng)屬于犯罪構(gòu)成理論的要件,由于學(xué)界對此提出的質(zhì)疑不多,在此,筆者就不在詳細(xì)論述。
三、犯罪構(gòu)成要件體系的重新整合
犯罪構(gòu)成理論被認(rèn)為是刑法理論王冠上的寶石,是刑法理論水平的重要標(biāo)志。目前,基于對傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成理論的不滿,許多學(xué)者致力于構(gòu)建新的犯罪構(gòu)成理論體系,以提高我國的刑法理論水平。在此,筆者通過對傳統(tǒng)犯罪理論中存在缺陷的分析及對我國傳統(tǒng)犯罪理論中各要件的篩選,試著將犯罪構(gòu)成的基本框架略作調(diào)整,對我國傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成理論體系和大陸法系犯罪構(gòu)成理論體系進(jìn)行整合。筆者認(rèn)為,犯罪構(gòu)成在理論體系上由三個呈遞進(jìn)關(guān)系的要件構(gòu)成,即構(gòu)成要件該當(dāng)性,違法性,有責(zé)性。其中,構(gòu)成要件該當(dāng)性包括四個耦合式的要素:即客體、客觀方面、主體和主觀方面。
犯罪客體是指犯罪行為侵害的、為刑法所保護(hù)的法益,其具體內(nèi)容為刑法分則條文規(guī)定的各個具體犯罪所侵犯的刑法保護(hù)的法益。犯罪客觀方面要件是由一系列客觀事實(shí)情況組成的類要件,具體包括:行為客觀表現(xiàn)、行為對象、行為結(jié)果、行為時間和地點(diǎn)等客觀事實(shí)要素。犯罪主體要件的內(nèi)容取決于刑法的具體規(guī)定,我國刑法對犯罪主體的限制主要有兩個方面:對行為人刑事責(zé)任能力的限制和對行為人身份的限制,其中,刑事責(zé)任能力屬于一般要件,身份特征屬于選擇要件。犯罪主觀方面要件是由一系列主觀心理活動組成的類要件,具體包括有:罪過心理、行為動機(jī)等。其中,罪過心理屬于一般要件,行為動機(jī)屬于選擇要件。
上述整合后的犯罪構(gòu)成理論體系的現(xiàn)象特征是:構(gòu)成要件該當(dāng)性-違法性判斷-有責(zé)性判斷-設(shè)定犯罪或認(rèn)定犯罪。其中,違法性判斷的內(nèi)容即違法性阻卻事由,包括正當(dāng)防衛(wèi)、緊急避險(xiǎn)等法定事由和自救行為、義務(wù)沖突等超法規(guī)的阻卻事由;在有責(zé)性判斷的內(nèi)容中不再包括已經(jīng)在構(gòu)成要件該當(dāng)性中考察過的行為人責(zé)任能力、罪過心理,只包括期待可能性。
之所以做這樣的整合,理由有三
一是這樣可以彌補(bǔ)我國傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成理論體系難以解釋違法性阻卻事由的不足。傳統(tǒng)刑法理論將違法性作為犯罪的性質(zhì),而不作為犯罪構(gòu)成要件,相應(yīng)的違法性阻卻事由而很難納入犯罪構(gòu)成要件中,導(dǎo)致實(shí)踐中司法人員在根據(jù)傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成四要件認(rèn)定正當(dāng)防衛(wèi)行為人的行為構(gòu)成犯罪后,再從考察刑事責(zé)任的角度認(rèn)定行為人不負(fù)刑事刑事責(zé)任,再排除其行為的犯罪性質(zhì),在這個認(rèn)定過程中,對傳統(tǒng)犯罪構(gòu)成四要件的考察后還不能認(rèn)定行為是否構(gòu)成犯罪,從而導(dǎo)致犯罪構(gòu)成理論不能充分發(fā)揮其服務(wù)于人類認(rèn)識犯罪的工具作用。整合后犯罪構(gòu)成理論將犯罪的認(rèn)定分為三個階段,通過三步判斷篩選認(rèn)定犯罪,有利于充分發(fā)揮犯罪構(gòu)成理論服務(wù)于
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